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丁宇翔:從裁判實(shí)踐看返還原物制度在民法典中的構(gòu)建|法官說
發(fā)布日期:2019-12-20  來源:天同訴訟圈  作者:丁宇翔

    摘  要:司法實(shí)踐中,返還原物糾紛案的判決中存在民事案由與裁判依據(jù)不一致的亂象,其原因在于請求權(quán)競合的客觀存在、法官的認(rèn)識(shí)不到位以及立法上返還原物和返還財(cái)產(chǎn)條款的混亂。實(shí)則,返還原物請求權(quán)作為物權(quán)請求權(quán)在適用范圍、舉證負(fù)擔(dān)、保護(hù)強(qiáng)度等方面都優(yōu)于返還財(cái)產(chǎn)請求權(quán),因而前者的存在必要性高于后者。但考慮到《民法通則》所確立的“返還財(cái)產(chǎn)”條款也已經(jīng)被廣泛接受,成為我國民法文化傳統(tǒng)的一部分,因而也應(yīng)有所保留。不過,以編纂民法典為契機(jī),將過于繁雜的返還原物條款和返還財(cái)產(chǎn)條款進(jìn)行整理和優(yōu)化,卻是必要的。因此,未來的民法典中應(yīng)保留《物權(quán)法》中的返還原物和《民法總則》第179條和《民法通則》第134條規(guī)定的返還財(cái)產(chǎn),而將作為侵權(quán)責(zé)任的返還財(cái)產(chǎn)予以刪除。

關(guān)鍵詞: 返還原物;返還財(cái)產(chǎn) ;民法典;裁判依據(jù)
    文/丁宇翔,北京市第一中級(jí)人民法院民二庭副庭長,三級(jí)高級(jí)法官,中國社會(huì)科學(xué)院法學(xué)研究所民商法學(xué)博士。
    注:本文原載于《財(cái)經(jīng)法學(xué)》2019年第6期(感謝作者及編輯部授權(quán)轉(zhuǎn)發(fā))

 

《物權(quán)法》34條規(guī)定了我國民法上的返還原物請求權(quán),該規(guī)定大體上相當(dāng)于《德國民法典》第985條。所不同者,我國的返還原物請求權(quán)規(guī)定于《物權(quán)法》總則,一般地適用于所有權(quán)和他物權(quán)。而《德國民法典》985條規(guī)定于所有權(quán)部分,故德國學(xué)者謂之“所有物返還請求權(quán)”(Eigentumsherausgabeanspruch)。

[1]從規(guī)范意義上講,我國民法上的返還原物請求權(quán)是所有基于物權(quán)的返還的權(quán)利依據(jù)。也因此,《物權(quán)法》第34條應(yīng)構(gòu)成民事審判實(shí)踐中的“返還原物糾紛”這一類案件的請求權(quán)基礎(chǔ)。最高人民法院《民事案件案由規(guī)定》(以下簡稱《規(guī)定》)是民事案件立案時(shí)案由選擇的基本遵循,該《規(guī)定》列明的第33項(xiàng)案由即為“返還原物糾紛”。所以,裁判實(shí)務(wù)中,但凡以“返還原物糾紛”作為案由的民事案件,如果法官支持原告訴訟請求的,則應(yīng)以作為返還原物請求權(quán)條款的《物權(quán)法》34條作為主要裁判依據(jù)。反之,如果法官在判決中支持原告返還原物訴訟請求,并以第34條作為裁判依據(jù)的,則其案由應(yīng)確定為返還原物糾紛,或至少案由中應(yīng)包含返還原物糾紛。[2]然而,裁判實(shí)踐中的真實(shí)情況如何呢?以下,筆者將從涉及“返還原物糾紛”或《物權(quán)法》34條的民事判決書入手,進(jìn)行一些抽樣梳理,展示裁判實(shí)務(wù)中的實(shí)際情況,并以此切入展開問題的分析。

一、返還原物糾紛裁判中案由與裁判依據(jù)對應(yīng)上的混亂

在中國裁判文書網(wǎng)分別以“返還原物糾紛”和“《中華人民共和國物權(quán)法》第三十四條”為關(guān)鍵詞進(jìn)行檢索,筆者從檢索結(jié)果中隨機(jī)抽取200份判決書,作為具體分析的研究樣本。通過對200份研究樣本進(jìn)行逐一的爬梳,發(fā)現(xiàn)以下困惑之處。

(一)“返還原物糾紛”案由被強(qiáng)行匹配眾多裁判依據(jù)

如上所述,返還原物糾紛實(shí)質(zhì)上是與《物權(quán)法》34條嚴(yán)格對應(yīng)的,但裁判中的實(shí)際情況卻不全然。抽樣研究發(fā)現(xiàn)的幾種吊軌情形是:第一,案由是返還原物糾紛,但卻以侵權(quán)責(zé)任中的“返還財(cái)產(chǎn)”條款作為裁判的法律依據(jù)。在抽取的研究樣本中,有30個(gè)這樣的判決(表一),占到樣本總數(shù)的15%。在這些判決中,最終做出實(shí)體判決的法律依據(jù)除了《物權(quán)法》第34條之外,還包括《民法通則》第117條、第134條,或者還包括《侵權(quán)責(zé)任法》第15條。這一情況至少可以表明,有不少法官是把“返還原物”和“返還財(cái)產(chǎn)”混淆使用的。在他們的裁判意識(shí)中,作為返還原物請求權(quán)條款的《物權(quán)法》34條,與《民法通則》第117條等法律條文中規(guī)定的“返還財(cái)產(chǎn)”并無二致。第二,案由是返還原物糾紛,但卻以“不當(dāng)?shù)美睏l款(《民法通則》第92條)作為裁判的法律根據(jù)。調(diào)研的判決樣本中,有3個(gè)屬于這種情況(表一),所占比例為1.5%。這種情況雖然所占比例并不高,但也同樣應(yīng)該引起重視。因?yàn)椋@一情況表明,實(shí)踐中有法官不僅沒有有效區(qū)分“返還原物”與“返還財(cái)產(chǎn)”,甚至也沒有有效區(qū)分“返還原物”與“返還不當(dāng)?shù)美薄5谌,案由是返還原物糾紛,但卻以合同上的返還條款作為裁判的法律根據(jù)。比如,在一份返還原物糾紛案件的判決書中,[3]涉案標(biāo)的房屋的租賃期間已經(jīng)屆滿,法院以該事實(shí)為基礎(chǔ),直接援引《合同法》第235條,做出要求被告在某一限定時(shí)間內(nèi)騰房的判決。類似此種情況的判決在隨機(jī)抽取的判決樣本中有7個(gè)(表一)。第四,案由是返還原物糾紛,但卻以關(guān)于“所有權(quán)權(quán)能”的規(guī)定作為裁判根據(jù)(表一)。依照《物權(quán)法》第39條規(guī)定,所有權(quán)人對標(biāo)的物有占有、使用、收益、處分等權(quán)能。在返還原物糾紛案件裁判中以該條規(guī)定作為法律依據(jù),在一定程度上說明法官把返還原物請求權(quán)誤解為所有權(quán)的權(quán)能。

(二)以返還原物條款為裁判根據(jù)但案由則為“返還財(cái)產(chǎn)糾紛”

在抽取的研究樣本中,雖然根據(jù)《物權(quán)法》第34條作出判決,但案由卻并非“返還原物糾紛”的判決也屬不少,這里尤其需要提到的是“返還財(cái)產(chǎn)糾紛”。在援引第34條進(jìn)行判決的案件中,以“返還財(cái)產(chǎn)糾紛”為案由的判決共有5個(gè)(表一),數(shù)量雖然不多,但其裁判案由確定的隨意性令人咋舌。因?yàn),遍查《民事案件案由?guī)定》中規(guī)定的424個(gè)案由,都沒有“返還財(cái)產(chǎn)糾紛”這樣的案由。所謂“返還財(cái)產(chǎn)糾紛”,完全是生造的案由。即使是當(dāng)事人起訴時(shí)囿于法律知識(shí)的欠缺而錯(cuò)寫為“返還財(cái)產(chǎn)糾紛”,法官在判決中也應(yīng)該予以糾正。而從以“返還財(cái)產(chǎn)糾紛”為案由的幾份判決書內(nèi)容看,更有可能的情況卻是,法官自己即認(rèn)為是“返還財(cái)產(chǎn)糾紛”這一案由。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于印發(fā)修改后的〈民事案件案由規(guī)定〉的通知》的精神,人民法院在立案階段,應(yīng)首先判斷當(dāng)事人之間爭議的法律關(guān)系的性質(zhì),在此基礎(chǔ)上再行確定案由。案由的確定應(yīng)遵循從具體到一般的原則,即優(yōu)先選擇最具體的第四級(jí)案由,第四級(jí)案由沒有合適的,則選擇次具體的上一級(jí)(第三極)案由,以此類推。因此,實(shí)踐中即使法官認(rèn)為沒有與當(dāng)事人主張相契合的具體案由,也應(yīng)適用上一級(jí)更為一般、更為宏觀的案由,而不是生造案由。一些法官生造“返還財(cái)產(chǎn)糾紛”這樣的案由,并將其對應(yīng)于《物權(quán)法》34條,無疑再次顯現(xiàn)出其對返還原物和返還財(cái)產(chǎn)的理解上的偏差。
 
                 表一:返還原物糾紛裁判中案由與裁判依據(jù)對應(yīng)表(抽樣統(tǒng)計(jì)) 

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(三)消極影響

上述案由與裁判依據(jù)之間的混亂問題,并非無足輕重。民事案由的確定是全方位、深層次的透視思考后對民事案件的準(zhǔn)確定性,它為審判過程中的諸多環(huán)節(jié)提供明確的適法依據(jù)。[4]合理化、科學(xué)化的案由體系能夠?yàn)楫?dāng)事人恰當(dāng)確定案由提供便利,也能夠幫助法官在裁判實(shí)踐中借助本案案由進(jìn)一步厘清本案當(dāng)事人的法律爭點(diǎn),從而促成更妥當(dāng)?shù)姆蛇m用。同時(shí),案由都以“某某糾紛”這樣的關(guān)鍵詞體現(xiàn)出來,非常適合通過電腦進(jìn)行有效抓取。因此,民事案由的廣泛運(yùn)用又能為大幅度提升司法統(tǒng)計(jì)的效率和效果奠定基礎(chǔ)。而依托案由所積累的大數(shù)據(jù),又可以對類案的成因、規(guī)律和發(fā)展趨勢進(jìn)行有效的專項(xiàng)分析,為一般的司法決策或更高層次的決策提供參考。[5]由于案由的確定,尤其是最常用的第三級(jí)案由的確定,是以“法律關(guān)系”加“糾紛”來表述的,[6]因此,法律關(guān)系是案由名稱中的核心要素。而案由與裁判依據(jù)對應(yīng)關(guān)系上的混亂,不但使案由機(jī)制的上述積極功能無法有效發(fā)揮,更會(huì)導(dǎo)致民事審判工作中裁判依據(jù)的邏輯混亂,損害判決的說理效果。在裁判文書上網(wǎng)后,還會(huì)誤導(dǎo)裁判文書的檢索,從而誤導(dǎo)社會(huì)公眾,誤導(dǎo)法學(xué)學(xué)術(shù)研究,不適當(dāng)?shù)赜绊懏?dāng)事人的訴訟策略。

二、案由與裁判依據(jù)不相對應(yīng)的緣由

(一)請求權(quán)競合的存在

前文涉及返還原物判決書的梳理表明,《物權(quán)法》第34條作為返還原物條款,經(jīng)常和《民法通則》第117條第1款、第134條第1款第4項(xiàng)、《侵權(quán)責(zé)任法》第15條第1款第4項(xiàng)等規(guī)定的返還財(cái)產(chǎn)相混淆。在一起案件中,[7]原告欠被告貨款不還,被告無奈之下將原告的車輛取走,原告遂以返還原物糾紛提起訴訟。該案的生效判決書指出,本案中,被告擅自將原告的車輛拖走予以非法扣留,構(gòu)成了侵權(quán)。依照《民法通則》第117條第1款規(guī)定,被告應(yīng)該將涉案車輛返還給原告。這一案件的判決中,《民法通則》第117條第1款的返還財(cái)產(chǎn)條款被直接作為返還原物案件的法律依據(jù),法官甚至都沒有援引《物權(quán)法》第34條。但是,從該案件的法理上進(jìn)行分析,依據(jù)《民法通則》第117條第1款進(jìn)行判決似乎也未嘗不可,只要當(dāng)事人或法官把案由變更為“侵權(quán)責(zé)任糾紛”即可。

首先,原告具備行使返還原物請求權(quán)的條件。該案中,被告擅自開走原告車輛,屬無權(quán)占有,根據(jù)《物權(quán)法》第34條,原告完全可以行使其返還原物請求權(quán)。第二,原告具備行使不當(dāng)?shù)美颠請求權(quán)的條件。該案中,被告占有原告車輛既無法定事由,亦無約定事由,且造成了原告不能使用涉案車輛的損失。而占有本身也是一種利益,因此被告的行為符合不當(dāng)?shù)美臉?gòu)成要件,屬于占有型不當(dāng)?shù)美,[8]該項(xiàng)請求權(quán)的基礎(chǔ)是《民法總則》第122條或《民法通則》第92條。第三,原告具備行使侵權(quán)責(zé)任請求權(quán)的條件。該案中,被告擅自開走原告車輛,實(shí)質(zhì)上侵犯了原告對于車輛的所有權(quán)。根據(jù)《民法通則》第117條第1款第1項(xiàng),或根據(jù)《侵權(quán)責(zé)任法》第15條第1款第4項(xiàng),原告的確可以請求被告返還財(cái)產(chǎn)。由此可見,該案中發(fā)生在被告身上的同一個(gè)法律事實(shí),能被不同的請求權(quán)規(guī)范所涵攝,從而產(chǎn)生不同的請求權(quán),但這些不同的請求權(quán)又有著同一性的保護(hù)目標(biāo),[9]這就是請求權(quán)的競合。該案中,被告的行為能夠同時(shí)被返還原物請求權(quán)規(guī)范、不當(dāng)?shù)美埱髾?quán)規(guī)范和侵權(quán)責(zé)任返還財(cái)產(chǎn)請求權(quán)規(guī)范所涵攝,形成了請求權(quán)的競合。基于同樣的道理,在涉及房屋租賃期滿騰房的返還原物糾紛中,也可能存在返還原物請求權(quán)、不當(dāng)?shù)美颠請求權(quán)以及合同上(《合同法》第235條)的返還請求權(quán)的競合。

上述請求權(quán)的競合,是“人類智慧有限的副產(chǎn)品”,[10]只要有從各種角度規(guī)范社會(huì)生活的法律存在,請求權(quán)競合就不可避免。然而,也正是這種難以避免的請求權(quán)競合的情況,給涉及返還原物的案件審判帶來了困擾,在一定程度上導(dǎo)致部分法官在案件審判中無所適從,出現(xiàn)案由和裁判依據(jù)的混亂。

(二)部分法官的認(rèn)識(shí)不到位

與請求權(quán)競合原因相伴的是部分法官的認(rèn)識(shí)偏頗。因?yàn),請求?quán)競合是絕對的,人們只能通過科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牧⒎p少競合現(xiàn)象,但卻無法完全避免。人們只要認(rèn)識(shí)到了請求權(quán)競合的規(guī)律,運(yùn)用科學(xué)理性的規(guī)則去應(yīng)對競合的問題,那么競合就不至于造成太大的混亂。從這個(gè)意義上講,減少法律中的競合現(xiàn)象非常重要,但同時(shí)提高司法者關(guān)于競合的認(rèn)識(shí)也至關(guān)重要。而在抽樣的判決中,恰恰可以發(fā)現(xiàn)部分法官對于返還原物請求權(quán)與不當(dāng)?shù)美颠請求權(quán)和侵權(quán)責(zé)任請求權(quán)競合的認(rèn)識(shí)是模糊的。在研究樣本中有這樣一個(gè)案件,[11]當(dāng)事人雙方簽訂租賃合同,由被告承租原告所有的門面房。一年后租期屆滿,未再續(xù)簽合同。但是,被告仍然通過轉(zhuǎn)賬方式給付原告租金,后原告將該租金轉(zhuǎn)賬退回。繼而,原告提出騰房的請求,被告拒絕,原告遂訴至法院。法院認(rèn)為,雙方租賃合同系真實(shí)意思表示,應(yīng)屬有效。但根據(jù)《合同法》第235條,租賃到期后,原合同不再具有拘束力,承租人應(yīng)該返還,于是作出返還的判決。該起案件中,案件的案由是返還原物糾紛,但判決的法律依據(jù)則為《合同法》第235條。這表明,法官對于《物權(quán)法》第34條規(guī)定的返還原物請求權(quán)與《合同法》第235條規(guī)定的租賃合同期滿后的返還請求權(quán)的競合并沒有十分清晰的認(rèn)識(shí),從而導(dǎo)致了判決中的案由與裁判依據(jù)不一致的問題。

此外,還有一種認(rèn)識(shí)不到位是法官對于裁判文書說理的認(rèn)識(shí)不到位。事實(shí)上,有的法官可能已經(jīng)認(rèn)識(shí)到了返還原物請求權(quán)和返還財(cái)產(chǎn)請求權(quán)發(fā)生競合的情況,但疏于對請求權(quán)競合的情況進(jìn)行分析說明,或者疏于按照當(dāng)事人所選擇行使的請求權(quán)尋找對應(yīng)的請求權(quán)基礎(chǔ)進(jìn)行判理的闡述,最終也導(dǎo)致了裁判依據(jù)和案由的不協(xié)調(diào)。但根據(jù)筆者長期從事民事審判的經(jīng)驗(yàn),這種情況屬于少數(shù)。

(三)民事立法中涉及返還原物和返還財(cái)產(chǎn)的內(nèi)容過于繁雜

涉及返還原物和返還財(cái)產(chǎn)制度時(shí),我國民事立法中有一個(gè)特有的現(xiàn)象就是存在著大量的涉及返還原物和返還財(cái)產(chǎn)的法律條款。首先看《民法總則》。該法第53條第1款規(guī)定了對被撤銷死亡宣告人的返還財(cái)產(chǎn),脫胎于《民法通則》第25條,但有所調(diào)整,因?yàn)樗谠摋l中刪除了“返還原物”而統(tǒng)稱為“返還財(cái)產(chǎn)”,看似避免了繁雜,但也產(chǎn)生了新的問題,容后詳述。此外,該法第157條規(guī)定了法律行為出現(xiàn)效力瑕疵時(shí)的返還財(cái)產(chǎn),第179條第1款第4項(xiàng)規(guī)定了作為民事責(zé)任承擔(dān)方式的返還財(cái)產(chǎn)。其次看《民法通則》。該法第25條規(guī)定了對被撤銷死亡宣告的人的返還財(cái)產(chǎn)和返還原物,第61條第1款規(guī)定了法律行為無效或撤銷時(shí)的返還財(cái)產(chǎn),第79條第2款規(guī)定了拾得遺失物和漂流物時(shí)的返還原物,第117條第1款規(guī)定了作為侵權(quán)責(zé)任的返還財(cái)產(chǎn),第134條第1款第4項(xiàng)規(guī)定了作為民事責(zé)任承擔(dān)方式的返還財(cái)產(chǎn)。再次看《物權(quán)法》。該法第34條規(guī)定了作為物權(quán)請求權(quán)的返還原物,第44條規(guī)定了征用情況下的返還原物,第107條規(guī)定了遺失物被第三人受讓情況下的返還原物,第109條規(guī)定了遺失物權(quán)利人對于拾得人的返還原物請求權(quán),第215條第2款規(guī)定了質(zhì)物有毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)時(shí)出質(zhì)人的返還原物請求權(quán)。此外,該法第19章還規(guī)定了占有情況下的返還原物。復(fù)次看《合同法》。該法第58條規(guī)定了合同無效或撤銷情況下的返還財(cái)產(chǎn),第59條規(guī)定了惡意串通情況下的返還財(cái)產(chǎn),第194條撤銷贈(zèng)與情況下的返還財(cái)產(chǎn),第235條規(guī)定的租賃合同屆滿時(shí)出租人的返還原物請求權(quán),第248條規(guī)定了融資租賃合同解除情況下出租人的返還原物請求權(quán),第308條規(guī)定了貨運(yùn)合同中托運(yùn)人要求承運(yùn)人中止運(yùn)輸時(shí)的返還原物請求權(quán),第373條第1款規(guī)定了保管合同履行中第三人對保管物主張權(quán)利情況下的返還原物,第377條規(guī)定了保管期間屆滿時(shí)的返還原物。最后看《侵權(quán)責(zé)任法》。該法第15條第1款第4項(xiàng)規(guī)定了返還財(cái)產(chǎn)的侵權(quán)責(zé)任。由此可知,我國現(xiàn)行民事立法中至少規(guī)定了20個(gè)涉及返還原物或返還財(cái)產(chǎn)的法律條款。

而我國立法中這種大量存在的返還原物與返還財(cái)產(chǎn)條款,在大陸法系國家并不具有普遍性。大陸法系國家民法典中雖然也存在很多關(guān)于返還的規(guī)定,但大都是所有物返還請求權(quán)、合同上的返還請求權(quán)以及不當(dāng)?shù)美姆颠請求權(quán),而并無作為民事責(zé)任承擔(dān)方式的返還財(cái)產(chǎn)。[12]當(dāng)然,在德國等他大陸法系國家的法律生活中,也都有可能發(fā)生強(qiáng)行占有他人之物(如侵奪)這樣的侵權(quán)行為,當(dāng)然也會(huì)產(chǎn)生侵權(quán)行為人將強(qiáng)行占有之物返還給權(quán)利人的實(shí)際后果。從最終的效果上看,這與我國民法中的“返還財(cái)產(chǎn)”也并無二致。但在德國法上,將強(qiáng)行占有的標(biāo)的物返還給權(quán)利人并不謂之“返還財(cái)產(chǎn)”,而是屬于所謂“實(shí)物賠償”(Naturalrestitution),[13]或者恢復(fù)原狀。在本質(zhì)上,實(shí)物賠償或恢復(fù)原狀仍然是損害賠償?shù)姆绞蕉。[14]因此,在德國民法上,沒有作為民事責(zé)任方式的返還財(cái)產(chǎn),而只有損害賠償。損害賠償已經(jīng)涵蓋了恢復(fù)原狀,當(dāng)然也涵蓋了我們所說的“返還財(cái)產(chǎn)”。[15]這種情況使得德國法中不會(huì)出現(xiàn)我們這里討論的關(guān)于返還原物和返還財(cái)產(chǎn)的紛爭。在我國臺(tái)灣地區(qū),同樣是只有損害賠償,并且損害賠償以恢復(fù)原狀為原則,因而我們所謂的“返還財(cái)產(chǎn)”也被歸入損害賠償之中。[16]由此可見,關(guān)于返還原物,抑或是返還財(cái)產(chǎn)的問題,實(shí)際是我國特有法律環(huán)境下的地方性問題,但同時(shí)卻也是我們在編纂民法典,優(yōu)化現(xiàn)有法律體系時(shí)不得不直面其難的問題。

上述原因的交織,導(dǎo)致了司法實(shí)踐中返還原物糾紛的裁判混亂。然而,仔細(xì)分析這三個(gè)原因可以發(fā)現(xiàn),請求權(quán)的競合是無法避免的,只能盡力減少,而減少的主要途徑是立法的縝密。至于法官的認(rèn)識(shí)問題,除了進(jìn)一步提高法官的業(yè)務(wù)素質(zhì)外,也還是需要提高立法的科學(xué)性。因此,可以說司法實(shí)踐中返還原物糾紛的裁判混亂與立法中返還原物和返還財(cái)產(chǎn)條款的混亂有很大關(guān)系。在這種情況下,通過進(jìn)一步完善立法,尤其是以編纂民法典為契機(jī),進(jìn)一步優(yōu)化現(xiàn)有的民事法律體系,對解決返還原物糾紛案件裁判的混亂問題無疑具有十分重要的意義。

三、返還原物在我國社會(huì)發(fā)展中的價(jià)值優(yōu)勢

(一)返還原物在經(jīng)濟(jì)上的價(jià)值優(yōu)勢

從解釋論的角度看,國內(nèi)學(xué)者一般都認(rèn)為《物權(quán)法》第34條規(guī)定的是返還原物請求權(quán)。[17]從性質(zhì)上看,返還原物請求權(quán)屬于物權(quán)請求權(quán),[18]并且是最為核心的物權(quán)請求權(quán)。確立返還原物請求權(quán)至少有以下幾點(diǎn)經(jīng)濟(jì)價(jià)值。首先,在矯正失當(dāng)?shù)奈餀?quán)關(guān)系時(shí),返還原物的制度設(shè)計(jì)無疑是最有效率的。羅馬法上有古老的法諺“發(fā)現(xiàn)己物,我即取回”,這是對返還原物請求權(quán)最質(zhì)樸的表達(dá)。然而這一表達(dá)中,卻也蘊(yùn)含了非常深厚的經(jīng)濟(jì)合理性。當(dāng)權(quán)利人的標(biāo)的物被他人無權(quán)占有時(shí),返還原物的制度設(shè)計(jì)可以使權(quán)利人成本最小,而無權(quán)占有人成本最高。從權(quán)利人方面看,當(dāng)發(fā)現(xiàn)自己的所有物被他人侵奪時(shí),他可以不需要調(diào)查地當(dāng)面行使請求權(quán),要求侵奪人返還原物。如果侵奪人對此置之不理,權(quán)利人在起訴時(shí)也只需要證明自己是權(quán)利人且標(biāo)的物由被告占有即可。而不需要證明被告有主觀過錯(cuò),更不需要證明被告無占有權(quán)源。從這一點(diǎn)上看,返還原物請求權(quán)的行使成本比損害賠償請求權(quán)還要低,因?yàn)楹笳咭话氵需要證明被告的過錯(cuò)。與此相反,在面對權(quán)利人返還原物的請求時(shí),作為侵權(quán)占有人的被告卻需要對自己占有標(biāo)的物的理由進(jìn)行證明,并且在實(shí)際返還時(shí)還要對返還的花費(fèi)負(fù)責(zé)。在標(biāo)的物有孳息時(shí),該孳息也往往構(gòu)成占有人返還范圍的一部分。所以,在返還原物之下,侵權(quán)占有人在其與權(quán)利人的關(guān)系格局中,處于相對劣勢的地位,這也反襯了返還原物請求權(quán)人地位的優(yōu)勢。

其次,返還原物的制度設(shè)計(jì)可以實(shí)現(xiàn)社會(huì)交易中外部性的內(nèi)在化。外部性是指一個(gè)主體的決策和選擇使得另一主體受益或受損的情況。在外部性之下,成本和收益被分配給沒有參與決策的人,[19]導(dǎo)致私人成本與社會(huì)成本的不一致,私人收益與社會(huì)收益的不一致,最終影響資源配置的有效性。在自己之物被他人侵奪或侵占的情況下,實(shí)際上出現(xiàn)了負(fù)的外部性。因?yàn)樵谡顟B(tài)下,一個(gè)人參與社會(huì)交往進(jìn)行決策時(shí),不大會(huì)考慮到發(fā)生他人侵奪己物的可能。而這種侵奪一旦發(fā)生,就意味著作為權(quán)利人的決策者要負(fù)擔(dān)的個(gè)人成本大于社會(huì)成本,而其個(gè)人收益卻小于社會(huì)收益;同時(shí)意味著作為侵占人的決策者要負(fù)擔(dān)的個(gè)人成本小于社會(huì)成本,而其個(gè)人收益卻大于社會(huì)收益。如果權(quán)利秩序在這種狀態(tài)下運(yùn)行,則任何理性人都將沒有積極性。法律上設(shè)計(jì)返還原物制度,不僅使得侵占行為人要負(fù)擔(dān)被權(quán)利人直接取回原物的風(fēng)險(xiǎn),還要負(fù)擔(dān)被起訴以及承擔(dān)訴訟費(fèi)用、返還費(fèi)用等風(fēng)險(xiǎn)。從而最終使得大部分潛在的侵占行為人(有侵占動(dòng)機(jī)的人)不再實(shí)施侵占他人之物這樣的行為。在經(jīng)濟(jì)學(xué)的視角看來,這實(shí)際上相當(dāng)于把侵占人自己行動(dòng)的外部性通過返還原物機(jī)制而內(nèi)在化了。這就很好地穩(wěn)定了權(quán)利人對自身財(cái)產(chǎn)權(quán)益的預(yù)期,提升了社會(huì)的整體效率。[20]

第三,在現(xiàn)代社會(huì)經(jīng)濟(jì)交往中,返還原物的現(xiàn)實(shí)作用不可替代。近代以來的社會(huì),是商品經(jīng)濟(jì)日益發(fā)達(dá)的社會(huì),隨著交易關(guān)系的日;鐣(huì)已經(jīng)普遍地商化,參與經(jīng)濟(jì)流轉(zhuǎn)和交易的組織形式亦日趨多元。但無論交易組織如何豐富多變,有一點(diǎn)是共同的,那就是基本都會(huì)設(shè)立會(huì)計(jì)賬簿。即使在那些并不強(qiáng)制要求設(shè)立會(huì)計(jì)賬簿的法域,商事主體基于納稅、考察盈虧、破產(chǎn)清算及參加訴訟進(jìn)行舉證等的考慮,通常都會(huì)設(shè)置較為詳實(shí)的會(huì)計(jì)賬簿。[21]因此,與制作會(huì)計(jì)賬簿有關(guān)的票據(jù)等原始憑證、確認(rèn)交易有效性的印章印鑒,都成為經(jīng)濟(jì)交往中的特定物而無可替代。在正式場合,使用原始憑證的復(fù)制件、偽造的印章印鑒都會(huì)引發(fā)巨大的法律風(fēng)險(xiǎn)。因而,原本的會(huì)計(jì)憑證,原初的印章印鑒具有非常重要的經(jīng)濟(jì)意義和法律意義,一旦被他人無權(quán)占有,主要靠返還原物請求權(quán)尋求救濟(jì)。當(dāng)然,經(jīng)過相關(guān)的掛失和備案程序后,印章印鑒可以重新制作,但在此之前,原本的印章印鑒仍然無可替代。而很多原始憑證甚至是無法再制作的,一旦被他人無權(quán)占有,只能仰賴返還原物請求權(quán)的行使。由此,返還原物制度在經(jīng)濟(jì)交往日趨發(fā)達(dá)的當(dāng)今社會(huì),也發(fā)揮著舉足輕重的作用。

(二)返還原物在社會(huì)交往中的價(jià)值優(yōu)勢

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,人們對物的需求已經(jīng)脫離了基本生活需要的階段,而進(jìn)入更高級(jí)的精神追求階段。一些原本沒有特殊價(jià)值的物,隨著人們社會(huì)交往的精細(xì)化和精神追求的品質(zhì)化而被附載特殊的情感價(jià)值。親子之間、夫妻之間、師生之間、朋友之間,甚至偶像和粉絲之間相互饋贈(zèng)的普通物,即使原來是種類物,也會(huì)因特定場合被賦予特定的情感價(jià)值而成為特定物。這些物品如果被他人無權(quán)占有,所造成的對權(quán)利人的損害有時(shí)可能更大。對于一個(gè)十足的球迷而言,自己珍藏的由梅西簽名的十號(hào)球衣,其價(jià)值可能勝過黃金。對于情深似海的一對夫妻而言,戀愛時(shí)期的一只手帕,其價(jià)值可能高于白金項(xiàng)鏈。職是之故,對于這些看似普通卻寄托著特殊精神意義的物的侵奪,除賦予權(quán)利人返還原物請求權(quán)之外,其他任何救濟(jì)手段都不是最優(yōu)的。只有在這些有紀(jì)念意義的物從物理上滅失了,才會(huì)考慮損害賠償或其他救濟(jì)方式。同時(shí)也正因?yàn)榇,對于這些物的滅失,法律專門賦予權(quán)利人主張精神損害賠償?shù)臋?quán)利。[22]而在這些物從物理上滅失之前,無人能夠否認(rèn)返還原物請求權(quán)在救濟(jì)權(quán)利人方面的特殊價(jià)值。實(shí)踐中,之所以很多人選擇訴請返還原物而不是獲取金錢利益的損害賠償,正在于返還的原物對于權(quán)利人的意義重大,非金錢可以比擬。

(三)返還原物較之返還財(cái)產(chǎn)的比較優(yōu)勢

與上述返還原物的特殊價(jià)值相比,返還財(cái)產(chǎn)則是另外一種情況。雖然“財(cái)產(chǎn)”(property)這一概念在英美法中非常普遍,[23]但大陸法系國家卻并沒有一致地接受并普遍采用,法國是在民法典中直接用了這一概念,[24]但德國卻沒有如此。[25]我國從清末變法開始學(xué)習(xí)西方,民法從形式到內(nèi)容,基本采用了德國和瑞士民法的模式,[26]因此,受德意志法系民法影響較大,注重嚴(yán)謹(jǐn)縝密的體系化思維;诖,我國對于作為權(quán)利客體的財(cái)產(chǎn)的把握,應(yīng)該更為細(xì)致和嚴(yán)格。首先,財(cái)產(chǎn)概念具有多義性,其外延比“物”更廣。然而,寬泛概念在描述事物時(shí)并不都是最好的。在我國的法律傳統(tǒng)之下,財(cái)產(chǎn)概念的缺陷主要在于其難以有效地把權(quán)利內(nèi)容與權(quán)利客體區(qū)分開來。也就是,在我國的法律語境下“財(cái)產(chǎn)”一詞無法滿足法律概念精確性的要求,只能適用于財(cái)產(chǎn)的概括性清理場合,如破產(chǎn)清算和遺產(chǎn)繼承。[27]我國司法實(shí)踐中存在的超越《規(guī)定》的“返還財(cái)產(chǎn)糾紛”也恰恰表明一些法官用“返還財(cái)產(chǎn)”的模糊性去大而無當(dāng)?shù)厥占{返還原物糾紛案件,看似合理,實(shí)則反而戕害了本來較為精確的“返還原物”概念。其次,在具體適用返還財(cái)產(chǎn)的各種場合,如果原告要求返還的財(cái)產(chǎn)是有體物,則直接請求返還原物即可;如果原物不存在,則直接請求損害賠償即可,似無必要另外添加一個(gè)“返還財(cái)產(chǎn)”。第三,返還財(cái)產(chǎn)在很多情況下作為一種侵權(quán)責(zé)任而出現(xiàn),[28]在法律沒有明確規(guī)定無過錯(cuò)責(zé)任的情況下,侵權(quán)責(zé)任的成立要求原告證明被告有過失。而返還原物作為物權(quán)請求權(quán)則“邏輯地不要求以過失作為構(gòu)成要件”,[29]因此,通過返還原物條款維權(quán)比通過返還財(cái)產(chǎn)條款維權(quán)的難度要小。

通過以上比較可以看出,返還原物條款更具必要性,而返還財(cái)產(chǎn)條款則相對來說不是那么必要。根據(jù)奧卡姆剃刀原理,如無必要,勿增實(shí)體。[30]如果任意創(chuàng)設(shè)或增加概念,必將加大思維的負(fù)擔(dān),也會(huì)加大溝通交流的信息成本。因此,如果是純理論探討,完全可以把“返還財(cái)產(chǎn)”的概念去除掉。不過,考慮到《民法通則》自頒行至今已三十二年,它開創(chuàng)的民事立法體例,確立的法律規(guī)則已經(jīng)隨著時(shí)間的沉淀內(nèi)化為中國民法傳統(tǒng)之核心,[31]它所確立的“返還財(cái)產(chǎn)”條款也已經(jīng)被廣泛接受,成為我國民法文化傳統(tǒng)的一部分,因而也不好把“返還財(cái)產(chǎn)”完全廢除。2017年頒行的《民法總則》在第53條、第157條和第179條繼續(xù)保留“返還財(cái)產(chǎn)”的概念,也說明了這一點(diǎn)。但既然要編纂民法典,那么法的清理、整合就是必不可少的,借此機(jī)會(huì)將過于繁雜的返還原物條款和返還財(cái)產(chǎn)條款進(jìn)行整理和優(yōu)化,尤其是將二者過多的競合現(xiàn)象予以減少,也是大有裨益的。

四、返還原物與我國現(xiàn)行民法中返還財(cái)產(chǎn)的協(xié)調(diào)

(一)返還原物與《民法總則》《民法通則》規(guī)定的返還財(cái)產(chǎn)條款

我國《民法通則》中規(guī)定了四種情形的返還財(cái)產(chǎn)條款,《民法總則》保留了其中的三種。這些條款都有可能與返還原物發(fā)生混淆而被作為返還原物糾紛的裁判依據(jù),以下分別進(jìn)行闡述。

第一種情形的返還財(cái)產(chǎn)是《民法總則》第53條和《民法通則》第25條規(guī)定的被撤銷死亡宣告人的返還財(cái)產(chǎn)請求權(quán)。從《民法通則》第25條的內(nèi)容上看,這里的返還財(cái)產(chǎn)至少包括三點(diǎn)內(nèi)容:一是依照繼承法取得被撤銷死亡宣告人的財(cái)產(chǎn)的公民或者組織,應(yīng)當(dāng)返還原物;二是依照繼承法取得被撤銷死亡宣告人的財(cái)產(chǎn),原物如果不存在的,要給予他適當(dāng)補(bǔ)償;三是其他人無權(quán)占有被撤銷死亡宣告人財(cái)產(chǎn)的,原物如果存在,應(yīng)返還原物,原物如不存在,應(yīng)給予適當(dāng)補(bǔ)償。因此,這里的返還財(cái)產(chǎn)既包括物權(quán)請求權(quán)意義上的返還原物,也包括金錢補(bǔ)償,是一種特殊的返還財(cái)產(chǎn)請求權(quán)。然而,從維護(hù)被宣告死亡人的合法權(quán)益的角度看,只要死亡宣告被撤銷,則因死亡宣告而直接取得“遺產(chǎn)”的,因撤銷失去其權(quán)源,[32]此時(shí),被撤銷死亡宣告人卻仍然立于所有權(quán)人的地位,因而自然可以行使返還原物請求權(quán)而使其被“繼承”的權(quán)利得到回復(fù)。但是,依照繼承程序取得的“遺產(chǎn)”是一種概括性的財(cái)產(chǎn),其具體的構(gòu)成既有一般的物權(quán)如車輛等動(dòng)產(chǎn)物權(quán)和房屋等不動(dòng)產(chǎn)物權(quán)——有觀點(diǎn)還認(rèn)為應(yīng)包括違法建筑,[33]但也有股權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等積極財(cái)產(chǎn)權(quán),同時(shí)還有債務(wù)等消極財(cái)產(chǎn)權(quán),甚至還將公法上的債務(wù)囊括在內(nèi)。[34]在此情況下,如果返還義務(wù)人返還的是基于物的權(quán)利如房產(chǎn)、車輛,當(dāng)然可以也應(yīng)該是“返還原物”。但如果需要返還的是股權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等其他財(cái)產(chǎn),則直接適用恢復(fù)原狀即可,而不宜再用“返還”的表述。因?yàn)閷τ诠蓹?quán)而言,其取得的前提是股東資格。而就股東而言,即使傳統(tǒng)上存在所謂的“非在冊股東”,[35]但隨著電子計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,上市公司的股票發(fā)行和交易都實(shí)現(xiàn)了無紙化,傳統(tǒng)公司實(shí)踐中存在的無記名股票股東實(shí)質(zhì)上都成為了記名股東。因此,在撤銷死亡宣告后,只需要將股東資格回復(fù)登記到曾被宣告死亡的人名下即可,不存在返還的問題。對于專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)和著作權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)也都是同樣的道理,并不存在返還的問題。因此,在撤銷死亡宣告之后,邏輯上只有返還原物和恢復(fù)原狀的問題,而不存在返還其他財(cái)產(chǎn)的問題。因此,2017年頒布的《民法總則》第53條刪除了《民法通則》第25條中“返還原物”的表述,而統(tǒng)一為“返還財(cái)產(chǎn)”,似乎還有再斟酌的余地。所以,如果被撤銷死亡宣告后需要返還的僅僅是物權(quán),則既可以《民法總則》第53條規(guī)定作為裁判依據(jù),也可以《物權(quán)法》第34條作為裁判依據(jù)。但如果需要返還的是股權(quán)等其他財(cái)產(chǎn)權(quán),則直接以《民法總則》第179條中的恢復(fù)原狀作為裁判依據(jù)即可。根據(jù)以上分析,《民法總則》第53條規(guī)定的返還財(cái)產(chǎn)和《民法通則》第25條規(guī)定的返還原物和返還財(cái)產(chǎn)應(yīng)該進(jìn)行改造,保留返還原物的內(nèi)容,刪除返還財(cái)產(chǎn)的內(nèi)容,同時(shí)可以加上恢復(fù)原狀的內(nèi)容。

第二種情形的返還財(cái)產(chǎn)是《民法總則》第157條和《民法通則》第61條規(guī)定的法律行為無效后或撤銷后的返還財(cái)產(chǎn)。在因法律行為發(fā)生物權(quán)變動(dòng)的場合,如果法律行為(債權(quán)行為)嗣后被確認(rèn)無效或被撤銷,則物權(quán)出讓人提起的返還原物糾紛能否得到支持取決于是否承認(rèn)物權(quán)行為理論。如果承認(rèn)物權(quán)行為理論,則按照物權(quán)行為理論中的無因性原則,[36]法律行為(債權(quán)行為)無效不影響物權(quán)行為的效力,因此物權(quán)變動(dòng)的效果不受影響,受讓人可以保有物權(quán)。此時(shí),因物權(quán)已經(jīng)歸屬于受讓人,則出讓人只能請求返還不當(dāng)?shù)美,于破產(chǎn)時(shí),則只能參加分配,于第三人為強(qiáng)制執(zhí)行時(shí),不得提起異議之訴。[37]而如果不承認(rèn)物權(quán)行為理論,則不認(rèn)為在債權(quán)行為之外尚有獨(dú)立的物權(quán)行為,故債權(quán)行為的無效或撤銷將直接導(dǎo)致物權(quán)變動(dòng)的無效或撤銷,因而物權(quán)的出讓人仍然保有其物權(quán),可以基于其物權(quán)行使返還原物請求權(quán),于破產(chǎn)時(shí),有取回權(quán),于第三人為強(qiáng)制執(zhí)行時(shí),得提起異議之訴。[38]當(dāng)然,無論是否承認(rèn)物權(quán)行為理論,物權(quán)的出讓人也都可直接依據(jù)上述第157條或第61條的規(guī)定請求受讓人返還財(cái)產(chǎn)。這樣,實(shí)際上會(huì)出現(xiàn)如下的競合現(xiàn)象:如果承認(rèn)物權(quán)行為理論,則物權(quán)出讓人主張權(quán)利時(shí)可以發(fā)生《民法總則》第122條規(guī)定的不當(dāng)?shù)美颠請求權(quán)與上述第157條或第61條規(guī)定的返還財(cái)產(chǎn)請求權(quán)的競合;如果不承認(rèn)物權(quán)行為理論,則可以發(fā)生《物權(quán)法》第34條規(guī)定的返還原物請求權(quán)與第157條或第61條規(guī)定的返還財(cái)產(chǎn)請求權(quán)的競合。那么,這里請求權(quán)的競合是否應(yīng)當(dāng)避免呢?前文已經(jīng)述及,基于《民法通則》頒行32年及《民法總則》繼續(xù)保留部分返還財(cái)產(chǎn)條款的事實(shí),《民法通則》規(guī)定的“返還財(cái)產(chǎn)”條款不可能完全廢除,但對于部分確無存在價(jià)值的條款,應(yīng)以編纂民法典為契機(jī)進(jìn)行清理。那么,為了減少競合,本條規(guī)定的返還財(cái)產(chǎn)請求權(quán)是否還有存在價(jià)值、是否有必要清理呢?答案是還有存在價(jià)值,無需進(jìn)行清理。本條規(guī)定有利于為財(cái)產(chǎn)行為和身份行為無效和撤銷的法律效果提供一般基礎(chǔ)。首先,本條是對法律行為無效和撤銷的法律后果的規(guī)定,理論上對民法中的財(cái)產(chǎn)法律行為和身份法律行為都有適用余地,盡管身份行為無效或撤銷后返還財(cái)產(chǎn)的情況非常罕見;橐霰淮_認(rèn)無效或被撤銷后彩禮的返還有可能被認(rèn)為屬于身份行為無效或撤銷后的返還財(cái)產(chǎn)。[39]但實(shí)際上,彩禮的返還雖然與結(jié)婚行為這一身份行為有關(guān),但彩禮的支付本身在性質(zhì)上被界定為附解除條件的贈(zèng)與,[40]仍屬財(cái)產(chǎn)法律行為,只是其所附條件為身份關(guān)系的解除而已。而財(cái)產(chǎn)法律行為無效或撤銷的返還財(cái)產(chǎn)則在合同法領(lǐng)域大量存在,如《合同法》第58條規(guī)定的合同無效或撤銷之后的返還財(cái)產(chǎn)!睹穹ㄍ▌t》雖不是民法總則,也不是民法典,但它以傳統(tǒng)民法典總則部分的內(nèi)容為基干,[41]在很大程度上發(fā)揮著民法總則的功能。而《民法總則》又繼續(xù)保留了這一條款。因此,《民法總則》第157條和《民法通則》第61條中設(shè)置具有“母款”性質(zhì)的返還財(cái)產(chǎn)條款,作為合同行為和身份行為無效或撤銷之后返還財(cái)產(chǎn)(盡管身份行為中很罕見)的一般條款是有意義的。

其次,本條規(guī)定的容納性能為判決中援用物權(quán)行為理論提供可能。盡管有人認(rèn)為我國《物權(quán)法》中就基于法律行為的物權(quán)變動(dòng)沒有采物權(quán)行為無因性理論,[42]但我國《物權(quán)法》中的第15條實(shí)際上已經(jīng)采納了物權(quán)行為理論中的區(qū)分原則,[43]司法實(shí)踐中的不少文件也已經(jīng)對該理論采取開放和接納的態(tài)度。[44]如果承認(rèn)物權(quán)行為理論,則產(chǎn)生原出賣人的不當(dāng)?shù)美颠請求權(quán),而如果不承認(rèn)物權(quán)行為理論,則產(chǎn)生原出賣人的返還原物請求權(quán),到底是不當(dāng)?shù)美颠請求權(quán)還是返還原物請求權(quán),取決于是否承認(rèn)物權(quán)行為理論。而從目前的情況看,不論是學(xué)界還是法律實(shí)務(wù)中,對于是否認(rèn)可物權(quán)行為理論還未完全達(dá)成共識(shí)。在這種情況下,保留法律行為無效或撤銷時(shí)的“返還財(cái)產(chǎn)”條款,能夠?yàn)樗痉ú门兄泻侠斫忉尫商峁┛赡。畢竟,返還財(cái)產(chǎn)的解釋空間較之返還原物更有彈性,它可以基于合同而解釋,也可基于物權(quán)法、不當(dāng)?shù)美ê颓謾?quán)法而解釋。[45]如果認(rèn)可物權(quán)行為理論,可以把“返還財(cái)產(chǎn)”解釋為“返還不當(dāng)?shù)美保绻徽J(rèn)可物權(quán)行為理論,可以把“返還財(cái)產(chǎn)”解釋為“返還原物”。這樣既能為案件裁判解決實(shí)際問題提供條件,也可以為理論上繼續(xù)探討是否應(yīng)采納物權(quán)行為理論預(yù)留空間。因此,《民法總則》第157條和《民法通則》第61條規(guī)定的“返還財(cái)產(chǎn)”條款仍然有存在的價(jià)值。但在司法審判中應(yīng)注意,如果已經(jīng)有更為具體的規(guī)定,則應(yīng)首先援引具體規(guī)定,畢竟本條屬于更高位階的一般規(guī)定。比如,在涉及合同的無效或撤銷時(shí),應(yīng)首先援引《合同法》第58條之規(guī)定,只有在沒有更為具體的規(guī)定時(shí),才援引這兩條規(guī)定。

第三種情形的返還財(cái)產(chǎn)是《民法通則》第117條第1款規(guī)定的作為侵權(quán)責(zé)任的返還財(cái)產(chǎn)。關(guān)于《物權(quán)法》第34條規(guī)定的返還原物與《民法通則》第117條第1款規(guī)定的返還財(cái)產(chǎn)的關(guān)系,一直存有爭議。一種觀點(diǎn)認(rèn)為,《民法通則》第117條第1款中的返還財(cái)產(chǎn),作為一種承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的方式,與返還原物并不相同,勿需統(tǒng)一;[46]但也有觀點(diǎn)認(rèn)為,從權(quán)利角度看,該條的返還財(cái)產(chǎn)就是返還原物請求權(quán);[47]另有第三種觀點(diǎn),主張把《物權(quán)法》中“物權(quán)保護(hù)”一章整體視作侵權(quán)責(zé)任請求權(quán),完成變革。[48]鑒此,回答《物權(quán)法》第34條規(guī)定的返還原物和《民法通則》第117條第1款規(guī)定的返還財(cái)產(chǎn)的關(guān)系問題,需要以實(shí)定法為前提,從解釋論的角度去闡釋。首先,將《物權(quán)法》第34條的返還原物請求權(quán)認(rèn)定為物權(quán)請求權(quán)當(dāng)無疑問。其次,《民法通則》第117條第1款應(yīng)屬于侵權(quán)責(zé)任請求權(quán)也無疑問,這一點(diǎn)從該條被放到《民法通則》第六章第三節(jié)“侵權(quán)的民事責(zé)任”即可看出。第三,作為物權(quán)請求權(quán)的返還原物與作為侵權(quán)責(zé)任的返還財(cái)產(chǎn)無論如何是大不相同的。因?yàn),物?quán)請求權(quán)是不能脫離所附屬的物權(quán)的一種防護(hù)性請求權(quán),[49]其作用在于物權(quán)的保護(hù)和實(shí)現(xiàn),具有優(yōu)先性。而侵權(quán)責(zé)任請求權(quán)作為債權(quán)請求權(quán)則追求平等,不具有優(yōu)先性。同時(shí),返還原物請求權(quán)構(gòu)成要件強(qiáng)調(diào)占有的剝奪或占有的扣留,[50]并不考慮主觀過失。而侵權(quán)責(zé)任則在沒有法律明確規(guī)定適用無過錯(cuò)責(zé)任的情況下,需要考慮主觀過失。此外,在時(shí)效的適用上也有不同。比如,德國法上,返還原物請求權(quán)經(jīng)30年罹于時(shí)效,而基于侵權(quán)行為發(fā)生的請求權(quán),則時(shí)效期為3年。[51]第四,在承認(rèn)返還原物與作為侵權(quán)責(zé)任的返還財(cái)產(chǎn)不同的前提下,侵權(quán)責(zé)任中設(shè)置返還財(cái)產(chǎn)責(zé)任是否有意義,就是需要討論的。一方面,本條規(guī)定的返還財(cái)產(chǎn)責(zé)任比之《物權(quán)法》34條規(guī)定的返還原物,在保護(hù)力度上有所欠缺。從權(quán)利人救濟(jì)的成本上看,權(quán)利人如果提起返還原物糾紛訴訟,只需要證明自己是權(quán)利人即可。至于是否為有權(quán)占有,需要被告進(jìn)行舉證。[52]而權(quán)利人如果提起侵權(quán)責(zé)任糾紛,則除了需要證明自己是權(quán)利人外,還需要證明被告的過失。同時(shí),提起返還原物糾紛所依據(jù)的返還原物請求權(quán)屬于物權(quán)請求權(quán),優(yōu)先于作為侵權(quán)責(zé)任的債權(quán)請求權(quán)。當(dāng)被告進(jìn)入破產(chǎn)程序時(shí),依返還原物請求權(quán)起訴,則可優(yōu)先于普通債權(quán)而直接行使取回權(quán)保護(hù)其權(quán)利;而依返還財(cái)產(chǎn)的侵權(quán)責(zé)任起訴,則只能與其他普通債權(quán)人按比例受償,從而使物權(quán)名存實(shí)亡,[53]無法有效保護(hù)其權(quán)利。另一方面,本條規(guī)定的侵權(quán)責(zé)任性質(zhì)的返還財(cái)產(chǎn)責(zé)任比之《物權(quán)法》34條規(guī)定的返還原物,在適用性上也有差異。返還財(cái)產(chǎn)的侵權(quán)責(zé)任需要被告構(gòu)成侵權(quán),返還原物卻沒有這一要求。而實(shí)際生活中,有很多無權(quán)占有是不構(gòu)成侵權(quán)的。比如,甲盜竊乙之名貴手表放入丙的住所,丙誤以為是自己的同款手表失而復(fù)得。此時(shí),丙構(gòu)成無權(quán)占有,可以適用《物權(quán)法》34條之返還原物條款;但卻不構(gòu)成侵權(quán),無法適用《民法通則》第117條第1款之返還財(cái)產(chǎn)條款?梢,返還原物在適用性上有自己的明顯優(yōu)勢。在為權(quán)利人提供救濟(jì)方面,以《物權(quán)法》第34條作為裁判依據(jù)要遠(yuǎn)勝于以《民法通則》第117條第1款作為裁判依據(jù),后者的存在必要性不大,可以在編纂民法典時(shí)予以刪除。王澤鑒教授曾針對《民法通則》中侵權(quán)責(zé)任與違約責(zé)任的諸多相同規(guī)定進(jìn)行評價(jià),他認(rèn)為,二者“區(qū)別或嫌不夠,但有助于簡化法律關(guān)系,減少二者是否競合以及民事責(zé)任體系調(diào)整的爭議!盵54]這是就《民法通則》中的民事責(zé)任體系整體而言的。單就具體的侵權(quán)責(zé)任方式而言,則未必如此。

第四種情形的返還財(cái)產(chǎn)是《民法總則》第179條第1款第4項(xiàng)和《民法通則》第134條第1款第4項(xiàng)規(guī)定的返還財(cái)產(chǎn),二者的法律意義完全相同,以下為了簡化,只稱其一,但二者可以互指。首先,雖然都是返還財(cái)產(chǎn),但《民法通則》第117條第1款規(guī)定的返還財(cái)產(chǎn)和第134條第1款第4項(xiàng)規(guī)定的返還財(cái)產(chǎn)并非等值概念。有一種意見是將《民法總則》第179條和《民法通則》第134條規(guī)定的返還財(cái)產(chǎn)解釋為侵權(quán)責(zé)任承擔(dān)方式,同時(shí)認(rèn)為以侵權(quán)責(zé)任取代物權(quán)請求權(quán)不可取,而應(yīng)將返還財(cái)產(chǎn)的侵權(quán)責(zé)任方式歸入物權(quán)請求權(quán)范疇,通過返還原物請求權(quán)來具體落實(shí)。[55]這種思路是可以推崇的,不過,將134條的“返還財(cái)產(chǎn)”作為侵權(quán)責(zé)任方式對待未必妥當(dāng)。從上述兩個(gè)條文在《民法通則》中的位置看,第117條置于“侵權(quán)的民事責(zé)任”一節(jié),而第134條置于“承擔(dān)民事責(zé)任的方式”一節(jié)。從邏輯層次上看,“侵權(quán)的民事責(zé)任”應(yīng)該是“民事責(zé)任”的下位概念。民事責(zé)任包括合同責(zé)任、侵權(quán)責(zé)任、不當(dāng)?shù)美颠責(zé)任、無因管理中的責(zé)任等等,[56]侵權(quán)的民事責(zé)任只是諸多民事責(zé)任的一種。因此,第134條規(guī)定的“返還財(cái)產(chǎn)民事責(zé)任”是最高層級(jí)的概念,它涵蓋了第117條的“返還財(cái)產(chǎn)侵權(quán)責(zé)任”。其次,第134條規(guī)定的返還財(cái)產(chǎn)作為所有的返還類民事責(zé)任的“母款”,具有存在的必要性。德意志法系國家民法典大都具有韋伯所說的“形式性特點(diǎn)”,[57]通過借助“提取公因式”之?dāng)?shù)學(xué)技術(shù),[58]提綱挈領(lǐng)地以一般化形式對共同內(nèi)容先行規(guī)定,這就可以提高法律的邏輯完整性和內(nèi)涵經(jīng)濟(jì)性,從而避免冗贅的重復(fù)。[59]同時(shí),在總則建立的規(guī)則引導(dǎo)下,人們總是能夠方便快捷地對于某一案件或行為進(jìn)行分析歸類,從而迅速找到適用的法律條文,這就像電腦中的“視窗”技術(shù)一樣,通過點(diǎn)擊視窗圖標(biāo)而迅速到達(dá)指定區(qū)域。[60]而第134條第1款第4項(xiàng)規(guī)定的返還財(cái)產(chǎn)正是提取公因式的結(jié)果,它成為合同法上的返還責(zé)任、不當(dāng)?shù)美ㄖ械姆颠責(zé)任以及無因管理中的返還責(zé)任的一般規(guī)定。最后,在返還原物糾紛或與此相關(guān)的糾紛中,判決應(yīng)避免首先援引《民法總則》第179條第1款第4項(xiàng)和《民法通則》第134條第1款第4項(xiàng)之規(guī)定。拉倫茨曾經(jīng)指出,為了減少抽象立法體裁的缺點(diǎn),立法者無奈地在法典中規(guī)定了一般條款,這些條款具有指令的特點(diǎn),屬于判斷標(biāo)準(zhǔn),其內(nèi)容還需加以填補(bǔ)。[61]在另外的場合,拉倫茨又指出,誠實(shí)信用這樣的一般條款,含義開放,難以概括構(gòu)成要件,故學(xué)說判例多以類型化方式界定其適用場合。[62]因而,在法律的具體適用中,一直有“禁止向一般條款逃逸”的規(guī)則。第179條或第134條作為整個(gè)民事責(zé)任的一般規(guī)定,也具有指令的特點(diǎn),不宜首先作為裁判依據(jù)進(jìn)行援引。當(dāng)具體的訴訟請求是返還原物時(shí),應(yīng)首先以《物權(quán)法》第34條作為裁判依據(jù);訴訟請求是請求返還不當(dāng)?shù)美麜r(shí),應(yīng)首先以《民法通則》第92條作為裁判依據(jù);訴訟請求是基于合同的返還請求時(shí),應(yīng)首先以《合同法》第58條或相應(yīng)條款作為裁判依據(jù)。

(二)返還原物與《物權(quán)法》中的返還原物條款

返還原物糾紛案件判決的直接依據(jù)是《物權(quán)法》第34條。但是,在《物權(quán)法》中還規(guī)定了幾種特殊的返還原物請求權(quán),分別是第44條規(guī)定的征用情況下的返還原物請求權(quán),第107條規(guī)定的遺失物被第三人受讓情況下的返還原物請求權(quán),第109條規(guī)定的遺失物權(quán)利人對于拾得人的返還原物請求權(quán),第114條因援引拾得遺失物規(guī)則而產(chǎn)生的漂流物、埋藏物、隱藏物返還請求權(quán),第215條第2款規(guī)定的質(zhì)物有毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)時(shí)出質(zhì)人的返還原物請求權(quán)。這些特殊的返還原物請求權(quán)本身都是《物權(quán)法》第34條在不同情況下的具體化,相互之間并不存在競合的情況。具體在案件裁判中,基于“禁止向一般條款逃逸”的原則,同樣應(yīng)該優(yōu)先援引特殊規(guī)定。同時(shí),因不存在競合,在案由上應(yīng)該以比返還原物糾紛更為具體的案由進(jìn)行列明。比如,以漂流物返還糾紛、埋藏物返還糾紛或隱藏物返還糾紛等作為案由。此時(shí),判決也應(yīng)援引《物權(quán)法》中相應(yīng)的特別條款作為請求權(quán)基礎(chǔ)。

(三)返還原物與《合同法》規(guī)定的返還財(cái)產(chǎn)條款

《合同法》中規(guī)定了大量的返還財(cái)產(chǎn)條款,但基本可以分為三類:第一類是適用于因合同效力瑕疵而可能發(fā)生的返還財(cái)產(chǎn),第二類是適用于因合同自然終止或提前終止而可能發(fā)生的返還財(cái)產(chǎn),第三類是適用于因合同解除而可能發(fā)生的返還財(cái)產(chǎn)。因這三類都可能涉及與返還原物的混淆,因而可能存在裁判依據(jù)的混亂問題。由此,必須明確返還原物與合同法上的返還財(cái)產(chǎn)的區(qū)別。從二者的性質(zhì)上考量,前者屬物權(quán)請求權(quán),而后者屬債權(quán)請求權(quán),二者在不少方面存在差異。[63]這種差異分布于性質(zhì)、主體、義務(wù)人、能否適用公示原則、舉證責(zé)任、訴訟時(shí)效、既判力主觀范圍七個(gè)方面。[64]因?yàn)橛羞@樣的不同,法官在裁判返還原物的案件時(shí),不宜直接以合同法上的返還財(cái)產(chǎn)規(guī)范作為裁判依據(jù)。以下按照類別分別予以闡述。

第一類關(guān)于因合同效力瑕疵而發(fā)生的返還財(cái)產(chǎn)條款的適用問題。《合同法》中規(guī)定的合同效力瑕疵情況下的返還財(cái)產(chǎn)主要是指合同無效或被撤銷時(shí)的返還財(cái)產(chǎn),其請求權(quán)基礎(chǔ)主要是《合同法》第58條。這種情況下的返還財(cái)產(chǎn)與返還原物、返還不當(dāng)?shù)美嬖诟偤系目赡埽⒁蚴欠癯姓J(rèn)物權(quán)行為理論而有所不同,這一道理與法律行為無效和撤銷時(shí)返還財(cái)產(chǎn)的道理相同,前文已經(jīng)述及,此處不贅。需要另外指出的是,《合同法》第59條專門規(guī)定了惡意串通,損害國家、集體、第三人利益時(shí)的返還財(cái)產(chǎn)。根據(jù)《合同法》第52條第2項(xiàng)之規(guī)定,惡意串通,損害國家、集體、第三人利益屬合同無效的法定事由,因而,盡管第59條專門作了規(guī)定,但其仍屬于合同無效時(shí)的返還財(cái)產(chǎn),其適用規(guī)則同《合同法》第58條的適用規(guī)則。至于其存在是否必要的問題,為了對物權(quán)行為理論的探討保持開放態(tài)度,這里同樣應(yīng)該把“返還財(cái)產(chǎn)”保留下來,為理論上繼續(xù)探討是否應(yīng)采納物權(quán)行為理論預(yù)留空間。

第二類關(guān)于因合同自然或提前終止而發(fā)生的返還財(cái)產(chǎn)條款的適用問題。在《合同法》的規(guī)定中,租賃合同、融資租賃合同、貨物運(yùn)輸合同、保管合同、倉儲(chǔ)合同等不轉(zhuǎn)移所有權(quán)而僅在特定期間內(nèi)轉(zhuǎn)移占有的財(cái)產(chǎn)性合同和勞務(wù)性合同,[65]在自然終止或提前終止時(shí),占有人需要將標(biāo)的物返還給權(quán)利人。其請求權(quán)基礎(chǔ)有《合同法》第235條、第308條、第377條等。在這些合同中,讓渡標(biāo)的物占有的人并沒有因轉(zhuǎn)移占有而喪失其所有權(quán)。只是按照合同,承租人、保管人等相對人在約定的期限內(nèi)為有權(quán)占有,所以所有權(quán)人不能行使返還原物請求權(quán)。當(dāng)合同終止時(shí),相對人占有標(biāo)的物的理由已經(jīng)不存在,其占有已經(jīng)轉(zhuǎn)化為無權(quán)占有,此時(shí)所有權(quán)人完全可以行使返還原物請求權(quán)直接回復(fù)對物的控制的圓滿狀態(tài)。于是,就出現(xiàn)了返還原物請求權(quán)與第235條、第308條、第377條等規(guī)定的合同上的返還請求權(quán)的競合。這些競合雖然增添了司法實(shí)踐中的混亂可能,但《合同法》第235條、第308條、第377條等規(guī)定本身仍然有存在的價(jià)值。因?yàn)樯硖幧鲜龊贤P(guān)系中的當(dāng)事人對于標(biāo)的物并不都享有物權(quán),因此不能向相對人主張返還原物請求權(quán),但卻可以基于合同而主張返還財(cái)產(chǎn)的權(quán)利。例如,第三人出租房屋給原告,并約定原告可以轉(zhuǎn)租,嗣后原告把房屋轉(zhuǎn)租給被告。此后當(dāng)轉(zhuǎn)租的期限屆滿時(shí),被告拒不返還租賃房屋,原告即可基于租賃合同主張返還。[66]合同上的返還請求權(quán)注重的是對合法有效合同的當(dāng)事人的保護(hù),上例中,原告雖然不是所有人或他物權(quán)人,不能依照返還原物請求權(quán)獲得保護(hù),但卻可以依照合同上的返還請求權(quán)獲得保護(hù)。

第三類關(guān)于因合同解除而發(fā)生的返還財(cái)產(chǎn)條款的適用問題。雖然有人認(rèn)為《合同法》第97條關(guān)于解除的法律效果中的恢復(fù)原狀的規(guī)定中實(shí)際上包含了返還原物請求權(quán),[67]但因該條規(guī)定并沒有使用“返還原物”或“返還財(cái)產(chǎn)”的概念,因此,本文暫不討論!逗贤ā分忻鞔_規(guī)定解除合同后返還財(cái)產(chǎn)的是第248條,即融資租賃合同的承租人經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍不支付租金的,出租人可以解除合同,要求返還租賃物(收回租賃物)。根據(jù)融資租賃合同的特點(diǎn),在出賣人將租賃物交付給承租人時(shí)起,出租人即對租賃物享有所有權(quán)。[68]因此,在融資租賃合同解除后,出租人當(dāng)然可以首先依據(jù)《物權(quán)法》第34條行使物權(quán)請求權(quán)性質(zhì)的返還原物請求權(quán)。同時(shí),出租人也可依據(jù)本條規(guī)定行使合同上的返還請求權(quán)即租賃物的返還請求權(quán),該請求權(quán)屬于債權(quán)性質(zhì)的請求權(quán)。此時(shí),發(fā)生合同上的返還請求權(quán)與返還原物請求權(quán)的競合。從保護(hù)力度上看,當(dāng)然是物權(quán)請求權(quán)性質(zhì)的返還原物請求權(quán)更勝一籌。并且,融資租賃合同解除后的租賃物返還請求權(quán)(債權(quán)請求權(quán))本身也沒有像上文舉例的租賃合同中租賃物返還請求權(quán)(債權(quán)請求權(quán))那樣獨(dú)特的存在價(jià)值,因此,可以考慮在將來的民法典中予以調(diào)整,直接規(guī)定按照《物權(quán)法》第34條予以返還。

(四)返還原物與《侵權(quán)責(zé)任法》規(guī)定的返還財(cái)產(chǎn)條款

《侵權(quán)責(zé)任法》第15條第1款第4項(xiàng)規(guī)定了返還財(cái)產(chǎn)的侵權(quán)責(zé)任承擔(dān)方式。前文的抽樣調(diào)查表明,返還原物糾紛案件判決中,法官援引該條作為裁判依據(jù)非常常見。盡管適用《物權(quán)法》第34條的案件也越來越多,但在判決理由部分,也多用侵權(quán)法的思路予以說理。[69]因本條的規(guī)范性質(zhì)與《民法通則》第117條第1款相同,基于前文已經(jīng)闡述的同樣的道理,在規(guī)定了返還原物請求權(quán)的情況下,并無侵權(quán)法上返還財(cái)產(chǎn)請求權(quán)存在之必要性與合理性。[70]令人欣慰的是,立法機(jī)關(guān)公布的民法典侵權(quán)責(zé)任編草案一審稿和二審稿中都沒有規(guī)定作為侵權(quán)責(zé)任方式的返還財(cái)產(chǎn),這一點(diǎn)應(yīng)予肯定。也希望這一思路能夠一直貫徹下去,確保最終通過的民法典中不再規(guī)定作為侵權(quán)責(zé)任方式的返還財(cái)產(chǎn)。

另外需要指出,本文的見解之一是盡量減少競合,但也承認(rèn)競合是不可完全避免的。對于返還原物請求權(quán)與其他請求權(quán)的不可避免的競合情形,應(yīng)該遵循競合的一般處理規(guī)則。在德國法中,發(fā)生請求權(quán)競合時(shí)的一般處理規(guī)則是可由當(dāng)事人進(jìn)行選擇。[71]在我國的法律實(shí)踐中,《合同法》第122條明定的規(guī)則也是由當(dāng)事人選擇,學(xué)理上也予以支持。[72]問題是,當(dāng)事人一旦選擇,則法官的裁判依據(jù)也就隨之被選擇了,而不能再出現(xiàn)飄忽。如果當(dāng)事人選擇了返還原物請求權(quán),則意味著案由就被固定為“返還原物糾紛”,請求權(quán)基礎(chǔ)也被固定為“《物權(quán)法》第34條”。如果當(dāng)事人選擇了合同上的返還財(cái)產(chǎn)請求權(quán),則案由就被固定為相應(yīng)的“合同糾紛”——比如租賃合同糾紛,請求權(quán)基礎(chǔ)也被固定為《合同法》第235條、第308條或第377條等。但是,當(dāng)事人不宜再選擇侵權(quán)責(zé)任上的返還財(cái)產(chǎn)請求權(quán),否則,現(xiàn)有的混亂不但無法遏制,反而會(huì)更為嚴(yán)重

五、返還原物條款在未來民法典中的構(gòu)建——兼及返還財(cái)產(chǎn)條款

根據(jù)以上分析,著眼于返還原物請求權(quán)特征、功能,并充分考慮其與返還財(cái)產(chǎn)請求權(quán)的諸多聯(lián)系與區(qū)別,同時(shí)考慮《民法總則》《民法通則》中返還財(cái)產(chǎn)條款在中國社會(huì)的強(qiáng)大影響力,未來的中國民法典中應(yīng)按照如下的思路設(shè)計(jì)返還原物條款和返還財(cái)產(chǎn)條款。

第一,《民法總則》第179條第1款第4項(xiàng)和《民法通則》第134條第1款第4項(xiàng)規(guī)定的返還財(cái)產(chǎn)予以保留,并置于未來民法典總則中的“民事責(zé)任”部分,該條款作為民法典中所有返還類民事責(zé)任的一般條款。

第二,對《民法總則》第53和《民法通則》第25條進(jìn)行改造,保留返還原物的內(nèi)容,刪除其返還財(cái)產(chǎn)的內(nèi)容,建議該條文內(nèi)容為:“死亡宣告被撤銷的,依照繼承法取得被宣告人財(cái)產(chǎn)的自然人或法人,應(yīng)當(dāng)返還原物或恢復(fù)原狀,原物不存在的,給予適當(dāng)補(bǔ)償。利害關(guān)系人隱瞞真實(shí)情況,致使他人被宣告死亡取得其財(cái)產(chǎn)的,除應(yīng)當(dāng)返還原物、恢復(fù)原狀外,還應(yīng)當(dāng)對由此造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任!

第三,《民法總則》第157條和《民法通則》第61條規(guī)定的法律行為不成立、無效或被撤銷后的返還財(cái)產(chǎn)應(yīng)予以保留,并規(guī)定于民法典總則的“法律行為”部分。

第四,《民法通則》第117條第1款規(guī)定的返還財(cái)產(chǎn)條款予以廢除,在未來的民法典中也不做規(guī)定。

第五,《物權(quán)法》第34條、第44條、第107條、第109條、第114條、第215條第2款等規(guī)定的返還原物請求權(quán)和特殊情況下的返還原物請求權(quán)條款應(yīng)予保留,并直接置于將來民法典物權(quán)編相應(yīng)章節(jié)。

第六,《合同法》第58條規(guī)定的合同無效或被撤銷后的返還財(cái)產(chǎn)應(yīng)予保留,并置于民法典債權(quán)編合同部分進(jìn)行規(guī)定。

第七,《合同法》第235條、第308條、第377條等具體合同中的返還請求權(quán)條款應(yīng)予保留,并置于民法典債權(quán)編合同部分進(jìn)行規(guī)定。

第八,《合同法》第248條中涉及融資租賃合同解除后返還財(cái)產(chǎn)的內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整,可以將條文改為:“承租人應(yīng)當(dāng)按照約定支付租金。承租人經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍不支付租金的,出租人可以要求支付全部租金,也可以解除合同。解除合同的,出租人可以根據(jù)本法第**條(即物權(quán)編中的返還原物請求權(quán)條款)請求返還原物!辈⒃搩(nèi)容置于民法典債權(quán)編合同部分。

第九,《侵權(quán)責(zé)任法》第15條第1款第4項(xiàng)規(guī)定的返還財(cái)產(chǎn)條款予以刪除,民法典侵權(quán)責(zé)任編中不再規(guī)定返還財(cái)產(chǎn)的責(zé)任承擔(dān)方式。

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注釋:
[1]Manfed Wolf, Sachenrecht, 18.Auflage, C. H. Beck, 2002, S. 94
[2]根據(jù)《最高人民法院關(guān)于印發(fā)修改后的〈民事案件案由規(guī)定〉的通知》(法[2011]42號(hào))第三部分“適用修改后的《民事案件案由規(guī)定》時(shí)應(yīng)注意的幾個(gè)問題”的精神,同一訴訟中涉及兩個(gè)以上的法律關(guān)系的,應(yīng)當(dāng)依當(dāng)事人訴爭的法律關(guān)系的性質(zhì)確定案由,均為訴爭法律關(guān)系的,則按訴爭的兩個(gè)以上法律關(guān)系確定并列的兩個(gè)案由。由此,在有些情況下可能存在包含“返還原物糾紛”案由在內(nèi)的多個(gè)案由的情況。
[3]參見《內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市中級(jí)人民法院民事判決書》,(2014)包民三終字第169號(hào)。
[4]李健:“淺議民事案件案由在審判過程中的導(dǎo)向功能及確定規(guī)則”,載《山東審判》,2001年第3期,第61頁。
[5]曹建明主編:《最高人民法院民事案件案由規(guī)定理解與適用》,人民法院出版社2008年版,第2頁。
[6]羅東川、黃建中:“民事案件案由規(guī)定的理解與適用”,載《法律適用》2008年第5期,第20頁。
[7] 參見《福建省福州市中級(jí)人民法院民事判決書》,(2014)榕民終字第3296號(hào)民事判決。
[8]孫森焱先生指出,所有人無權(quán)占有或侵奪其所有物者,得請求返還之,是所有物雖為第三人無權(quán)占有或侵奪,所有權(quán)并未喪失。該第三人既未取得所有權(quán)而獲得利益,所有人于行使所有物返還請求權(quán)之同時(shí),即無從主張受領(lǐng)人取得所有權(quán)而受利益,自不發(fā)生所有權(quán)之不當(dāng)?shù)美埱髾?quán)。惟受領(lǐng)人既占有所有物,就占有亦得成立不當(dāng)?shù)美颠請求權(quán),蓋占有雖非權(quán)利,仍屬利益之一種,如無法律上原因,因占有而受利益致他人受損害,則受損人即得行使不當(dāng)?shù)美颠請求權(quán),請求返還占有?梢,就同一標(biāo)的物之返還,所有物返還請求權(quán)與占有之不當(dāng)?shù)美颠請求權(quán)可能發(fā)生競合。參見孫森焱:《民法債編總論》(上冊),法律出版社2006年版,第162—163頁。類似的論述,還可參見王澤鑒:《債法原理:不當(dāng)?shù)美,中國政法大學(xué)出版社2002年版,第269頁。
[9]Vgl. Larenz / Wolf,Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 9. Aufl., 2004, §18 Rn. 26.
[10]王軼:“物權(quán)保護(hù)制度的立法選擇”,載《中外法學(xué)》2006年第1期,第43頁。
[11]《陜西省榆林市中級(jí)人民法院民事判決書》,(2014)榆中民一終字第00368號(hào)。
[12]如《德國民法典》在“侵權(quán)行為”一節(jié)中,也只是規(guī)定了損害賠償?shù)那謾?quán)責(zé)任。參見陳衛(wèi)佐譯注:《德國民法典》(第2版),法律出版社2006年版,第306—314頁。而德國的侵權(quán)法學(xué)者,也沒有在學(xué)理上提出過“返還財(cái)產(chǎn)責(zé)任”的概念。請參見:(德)馬克西米利安·?怂梗骸肚謾(quán)行為法》(第5版),齊曉琨譯,法律出版社2006年版,第95—100頁。在《日本民法典》中也沒有“返還財(cái)產(chǎn)責(zé)任”的條款,只是在第709條、710條、711條、721條、722條、724條規(guī)定了損害賠償?shù)南嚓P(guān)規(guī)則,參見王愛群譯;《日本民法典》,法律出版社2014年版,第114—116頁。
[13]Deutsch/ Ahrens, Deliktsrecht: UnerlaubteHandlungen, Schadensersatz, Schmerzensgeld, 4. Auflage, Carl HeymannsVerlag, 2002, S. 204.
[14]a.a.O.,S. 198.
[15]《德國民法典》第249條是其集中體現(xiàn)。
[16]參見史尚寬:《債法總論》,中國政法大學(xué)出版社2000年版,第220—222頁;曾世雄:《損害賠償法原理》,中國政法大學(xué)出版社2001年版,第147—154頁。
[17]參見孫憲忠:《中國物權(quán)法總論》,法律出版社2014年版,第436頁;王利明:《物權(quán)法研究》(上卷),中國人民大學(xué)出版社2012年版,第215頁;崔建遠(yuǎn):《物權(quán)法》,中國人民大學(xué)出版社2009年版,第125—126頁;高富平:《物權(quán)法原論》(第二版),法律出版社2014年版,第361—362頁;冉克平:《物權(quán)法總論》,法律出版社2015年版,第508頁。
[18]參見王澤鑒:《民法物權(quán):通則·所有權(quán)》,中國政法大學(xué)出版社2001年版,第63頁;謝在全:《民法物權(quán)論》(上冊),中國政法大學(xué)出版社1999年版,第37頁。
[19][美]蘭德爾:《資源經(jīng)濟(jì)學(xué)》,商務(wù)印書館1989年版,第155頁。
[20]此處的闡述,借鑒了周林彬教授關(guān)于物權(quán)請求權(quán)經(jīng)濟(jì)分析的觀點(diǎn)。參見周林彬:《物權(quán)法新論——一種法律經(jīng)濟(jì)分析的觀點(diǎn)》,北京大學(xué)出版社2002年版,第191頁。
[21]趙旭東主編:《商法學(xué)》,高等教育出版社2010年版,第97頁。
[22]參見《最高人民法院關(guān)于確定民事侵權(quán)精神損害賠償責(zé)任若干問題的解釋》第4條規(guī)定。
[23]Property 所指稱的“財(cái)產(chǎn)”,是所有權(quán)(Ownership)的客體,是一種權(quán)利和利益。SeeWM. L. Burdick,Handbook of the Law of Real Property,West Publishing Co., (1914), p. 2. 另可參見薛波主編:《元照英美法詞典》,法律出版社2003年版,第1107頁。
[24]《法國民法典》用了“財(cái)產(chǎn)”的概念,根據(jù)學(xué)者的介紹,法國法中的財(cái)產(chǎn),包括物、物權(quán)、無形產(chǎn)權(quán),和債權(quán)。參見尹田:《法國物權(quán)法》,法律出版社2009年版,第13—14頁。
[25]德國民法中,一般的權(quán)利客體的物為廣義的“物”,包括有體物、無體物、收益和使用等。KarlLarenz, Allgemeiner Teil des Deutschen Bürgerlichen Rechts, 7. Auflage, VerlagC. H. Beck, 1989, S. 281-303.轉(zhuǎn)引自孫憲忠:《德國當(dāng)代物權(quán)法》,法律出版社1997年版,第2頁。
[26]謝懷栻:《大陸法系國家民法典研究》,中國法制出版社2004年版,第106頁。
[27]孫憲忠主編:《民法總論》(第2版),社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社2010年版,第198頁。
[28]這一點(diǎn)可以從《民法通則》第117條第1款、《侵權(quán)責(zé)任法》第15條第1款第4項(xiàng)表現(xiàn)出來。
[29]參見前注[17],崔建遠(yuǎn)書,第123頁。
[30]奧卡姆曾經(jīng)指出:“一切既無邏輯自明性又缺乏經(jīng)驗(yàn)證據(jù)的命題和概念都必須從知識(shí)中剔除出去,可以用經(jīng)驗(yàn)證據(jù)直接說明的東西不需要用非經(jīng)驗(yàn)的原因解釋,可用自明的命題證明的東西不需用意義不明的論辯。”參見趙敦華:《基督教哲學(xué)1500年》,人民出版社2005年版,第511頁。
[31]參見前注[10],王軼文,第41頁。
[32]朱慶育:《民法總論》,北京大學(xué)出版社2013年版,第384頁。在我國臺(tái)灣地區(qū),因死亡宣告而取得財(cái)產(chǎn)者,如因撤銷死亡宣告判決失其權(quán)利,則于現(xiàn)受利益之限度內(nèi),負(fù)歸還財(cái)產(chǎn)職責(zé)。參見姚瑞光:《民法總則論》,中國政法大學(xué)出版社2011年版,第33頁;施啟揚(yáng):《民法總則》(修訂第八版),中國法制出版社2010年版,第80頁。
[33]參見董學(xué)立:“違法建筑的繼承權(quán)與占有——對一起經(jīng)一、二審判決案例的評析”載《法治研究》2017年第1期,第24—26頁。
[34]參見史尚寬:《繼承法論》,中國政法大學(xué)出版社2000年版,第159頁。
[35]周友蘇:《新公司法論》,法律出版社2006年版,第219頁。
[36]德國法上的物權(quán)行為理論,包括三個(gè)原則,分別是區(qū)分原則,形式主義原則和抽象性(無因性)原則。其中的無因性原則即指物權(quán)變動(dòng)不受其原因行為效力制約的原則,因?yàn)樵谖餀?quán)的變動(dòng)中,物權(quán)變動(dòng)直接來源于當(dāng)事人之間獨(dú)立的物權(quán)意思,而不是債權(quán)法的意思,所以物權(quán)變動(dòng)的結(jié)果不直接受債權(quán)意思的約束。Baur / Stürner,Lehrbuch des Sachenrechts, 16. Auflage, Verlag C. H. Beck, 1992, S. 43.轉(zhuǎn)引自前注[25],孫憲忠書,第61—64頁;另請參見孫憲忠:《論物權(quán)法》(修訂版),法律出版社2008年版,第156—157頁。
[37]王澤鑒:“物權(quán)行為無因性理論之檢討”載王澤鑒:《民法學(xué)說與判例研究》,中國政法大學(xué)出版社1998年版,第266頁。
[38]參見前注[18],王澤鑒書,第87頁。
[39]應(yīng)當(dāng)指出的是,我國盡管建立了婚姻無效(《婚姻法》第10條)和婚姻撤銷制度(《婚姻法》第11條),但對于無效或撤銷后彩禮如何處理的問題并沒有涉及(婚姻法第12條)!痘橐龇ㄋ痉ń忉尪返10條雖然規(guī)定了彩禮的返還問題,但是以未辦理結(jié)婚登記手續(xù)或離婚為前提的,而不涉及婚姻無效和撤銷時(shí)的彩禮處理問題。如果將之視為法律漏洞,則應(yīng)類推適用《婚姻法司法解釋二》第10條,認(rèn)為婚姻無效或撤銷時(shí),彩禮亦應(yīng)返還。
[40]參見黃松有主編:《最高人民法院婚姻法解釋(二)的理解與適用》,人民法院出版社2004年版,第101頁;參見張學(xué)軍:《“彩禮返還制度研究——兼論禁止買賣婚姻和借婚姻索取財(cái)物”》,載《中外法學(xué)》2006年第5期。
[41]參見魏振瀛主編:《民法》,北京大學(xué)出版社、高等教育出版社2000年版,第10頁。前引[17]
[42]參見梁慧星、陳華彬:《物權(quán)法》,法律出版社2007年版,第80頁;王利明書,第266頁。
[43]參見前引[17],孫憲忠書,第278頁。
[44]比如,最高人民法院于2008年和2011年兩次發(fā)布的《民事案件案由規(guī)定》中都明確指出“按照物權(quán)變動(dòng)原因與結(jié)果相區(qū)分的原則”確定相應(yīng)的案由。2009年最高人民法院發(fā)布的《關(guān)于審理建筑物區(qū)分所有權(quán)糾紛案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第1條第2款規(guī)定,基于與建設(shè)單位之間的商品房買賣民事法律行為,已經(jīng)合法占有建筑物專有部分,但尚未依法辦理所有權(quán)登記的人,可以認(rèn)定為物權(quán)法第六章所稱的業(yè)主。這表明認(rèn)定購房人的所有權(quán)人身份只要有物權(quán)意思表示即可,并非必須取得登記。另外,2012年最高人民法院發(fā)布的《關(guān)于審理買賣合同糾紛案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第3條規(guī)定,當(dāng)事人一方以出賣人在締約時(shí)對標(biāo)的物沒有所有權(quán)或處分權(quán)為由主張合同無效的,人民法院不予支持。出賣人因未取得所有權(quán)或者處分權(quán)致使標(biāo)的物所有權(quán)不能轉(zhuǎn)移,買受人要求出賣人承擔(dān)違約責(zé)任或者要求解除合同并主張損害賠償?shù),人民法院?yīng)予支持。這表明,該解釋也采納了把債權(quán)行為與物權(quán)變動(dòng)相區(qū)分的做法,是否有處分權(quán)并不影響債權(quán)行為的效力,而只影響物權(quán)變動(dòng)。
[45]Vgl. Hemmer/ Wüst / Verse, Herausgabeansprüche, 5. Auflage, 2008, Verlag Hemmer- Wüst,Würzburg, S. 1.
[46]參見李建華、王琳琳:“我國未來民法典中私法責(zé)任承擔(dān)方式的立法選擇——兼論停止侵害、排除妨礙、消除危險(xiǎn)、返還財(cái)產(chǎn)的二元定位”,載《海南大學(xué)學(xué)報(bào)》(人文社會(huì)科學(xué)版),2012年第3期,第68—73頁。另外,楊代雄教授也認(rèn)為,物權(quán)請求權(quán)與侵權(quán)請求權(quán)被認(rèn)為是截然不同的制度傳統(tǒng),前者以權(quán)利的效力為視角,后者以不法行為的非難為視角,因循不同的發(fā)展進(jìn)路,如同兩條平行的軌道,互不干涉,并行不悖。參見楊代雄:“我國民法典中權(quán)利復(fù)原請求權(quán)的立法構(gòu)想”,載《法學(xué)評論》2009年第2期,第120—125頁。
[47]比如,崔建遠(yuǎn)教授曾認(rèn)為,《民法通則》第117條第1款規(guī)定:侵占國家的、集體的財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)返還財(cái)產(chǎn)。此處的返還財(cái)產(chǎn),在權(quán)利的層面解釋,均為物的返還請求權(quán)。參見崔建遠(yuǎn):“物權(quán)救濟(jì)模式的選擇及其依據(jù)”,載《吉林大學(xué)社會(huì)科學(xué)學(xué)報(bào)》2005年第1期,第116—129頁。此外,冉克平教授也認(rèn)為,《侵權(quán)責(zé)任法》第15條規(guī)定的返還財(cái)產(chǎn)應(yīng)指返還原物,與《物權(quán)法》第34條的規(guī)定相同。參見前注[17],冉克平書,第495頁。
[48]參見魏振瀛:“侵權(quán)責(zé)任法在我國民法中的地位及其與民法其他部分的關(guān)系”,載《中國法學(xué)》2010年第2期,第27—39頁;魏振瀛:“論返還原物責(zé)任請求權(quán)——兼與所有物返還請求權(quán)比較研究”,載《中外法學(xué)》2011年第6期,第1171—1193頁。需要指出的是,盡管魏振瀛教授在文中強(qiáng)調(diào),將《侵權(quán)責(zé)任法》規(guī)定的返還財(cái)產(chǎn)解釋為返還原物,但并非是把返還財(cái)產(chǎn)的請求權(quán)解釋為返還原物請求權(quán),而是解釋為“返還原物責(zé)任請求權(quán)”,即把返還原物請求權(quán)作為侵權(quán)請求權(quán)的一種,把返還原物也作為民事責(zé)任承擔(dān)方式。
[49]參見前注[17],孫憲忠書,第432頁。
[50]Picker,Der vindikatorische Herausgabeanspruch, in: Festgabe BGH, S.693 f.
[51]參見[德]鮑爾、施蒂爾納:《德國物權(quán)法》(上冊),張雙根譯,法律出版社2004年版,第212頁;另請參見前注[12],陳衛(wèi)佐書,第68頁、第323頁。
[52]參見丁宇翔:《返還原物請求權(quán)研究——一種失當(dāng)物權(quán)關(guān)系矯正技術(shù)的闡釋》,中國社會(huì)科學(xué)院研究生院2017年博士學(xué)位論文,第336頁。
[53]參見前注[17],崔建遠(yuǎn)書,第120頁;另請參見崔建遠(yuǎn):“絕對權(quán)請求權(quán)抑或侵權(quán)責(zé)任方式”,載《法學(xué)》,2002年第11期,第41頁。
[54]王澤鑒:“《中華人民共和國民法通則》之侵權(quán)責(zé)任:比較法之分析”,載王澤鑒:《民法學(xué)說與判例研究》(第6卷),中國政法大學(xué)出版社1998年版,第305頁。
[55]崔建遠(yuǎn):“論物權(quán)救濟(jì)模式的選擇及其依據(jù)”,載《清華大學(xué)學(xué)報(bào)》(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版)2007年第3期,第111—116頁;崔建遠(yuǎn):“論歸責(zé)原則與侵權(quán)責(zé)任方式的關(guān)系”,載《中國法學(xué)》,2010年第2期,第40—50頁。此外,辜明安博士也認(rèn)為,《民法通則》第134條規(guī)定的“返還財(cái)產(chǎn)”是物權(quán)請求權(quán)的實(shí)現(xiàn)方式。參見辜明安:《物權(quán)請求權(quán)制度研究》,西南財(cái)經(jīng)大學(xué)2008年博士學(xué)位論文,第288頁。
[56]參見前注[41],魏振瀛主編書,第46頁,另請參見王利明主編:《民法》,中國人民大學(xué)出版社2000年版,第533—534頁。
[57]MaxWeber, Wirtschaft und Gesellschaft, Besorgt von Johannes Winckelmann, 5.Auflage, Studienausg., 1980, S. 397.
[58]Gustav Boehmer,Grundlagen der Bürgerlichen Rechtsordnung, Ⅱ1, 1951, S. 72 f.
[59][德]K·茨威格特、H·克茨:《比較法總論》,潘漢典等譯,法律出版社2003年版,第221頁。
[60]參見前注[27],孫憲忠主編書,第77頁。
[61][德]卡爾·拉倫茨:《德國民法通論》(上冊),王曉曄等譯,法律出版社2003年版,第34頁。
[62]Larenz/ Wolf, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 9. Aufl., 2004, §16, Rn. 18.
[63]參見前引[17],王利明書,第208—209頁;前引[17],孫憲忠書,第432—433頁。
[64]參見程嘯:《合同上的返還請求權(quán)與所有物返還請求權(quán)的關(guān)系》,載《人民法院報(bào)》2004年4月2日。
[65]租賃、融資租賃等屬于財(cái)產(chǎn)性契約,參見邱聰智:《新訂債法各論》(上冊),中國人民大學(xué)出版社2006年版,第45頁;貨運(yùn)、保管、倉儲(chǔ)等則屬于勞務(wù)性契約,參見邱聰智:《新訂債法各論》(中冊),中國人民大學(xué)出版社2006年版,第3頁。
[66]參見前注[64],程嘯文。
[67]崔建遠(yuǎn)主編:《合同法》(第四版),法律出版社2007年版,第253頁。
[68]張懋主編:《合同法條文案例釋解》,人民出版社1999年版,第428頁,另請見《合同法》第242條。
[69]王洪亮:“原物返還請求權(quán):物上請求權(quán)抑或侵權(quán)責(zé)任方式”,載《法學(xué)家》,2014年第1期,第100頁。
[70]參見上注,王洪亮文,第101頁
[71]Medicus,SchuldrechtⅠ, Aufl.13, 2002, Rn. 356.
[72]參見我國《合同法》第122條;另請參見前注[41],魏振瀛主編書,第738頁;前注[67],崔建遠(yuǎn)主編書,第304頁。

責(zé)任編輯:徐子凡
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