1.李林(中國社會科學(xué)院法學(xué)研究所研究員)
習(xí)近平全面依法治國思想的理論邏輯與創(chuàng)新發(fā)展
內(nèi)容提要:習(xí)近平同志站在治國理政的戰(zhàn)略高度,立足“四個全面”戰(zhàn)略布局,著眼“兩個百年”戰(zhàn)略目標(biāo),圍繞全面依法治國提出了一系列新理念新思想新戰(zhàn)略,為在歷史新起點上推進法治中國建設(shè)提供了重要的思想指導(dǎo)、理論依據(jù)和實踐遵循。習(xí)近平全面依法治國思想內(nèi)容豐富,觀點鮮明,是馬克思主義法律觀、法治觀中國化的最新理論成果,其理論邏輯與創(chuàng)新發(fā)展可總結(jié)概括為治國方略論、人民主體論、憲法權(quán)威論、良法善治論、依法治權(quán)論、保障人權(quán)論、公平正義論、法治系統(tǒng)論、黨法關(guān)系論等“九論”。
關(guān)鍵詞:治國理政 依法治國 憲法權(quán)威 良法善治 法治系統(tǒng) 黨法關(guān)系
2.顧培東(四川大學(xué)法學(xué)院教授)
當(dāng)代中國司法生態(tài)及其改善
內(nèi)容提要:司法生態(tài)是指司法生存與運作所處的外部環(huán)境、條件及氛圍,主要由政治生態(tài)、社會生態(tài)、法律職業(yè)生態(tài)三個要素構(gòu)成;诙喾N原因,我國司法生態(tài)在這三個方面都存在著不同程度的缺失,由此造成了現(xiàn)實中司法的諸多困窘。司法生態(tài)的改善必須著重解決三個基礎(chǔ)性問題:主導(dǎo)政治力量如何切實保證司法權(quán)依法獨立行使;社會應(yīng)當(dāng)如何正確認(rèn)知和對待司法;司法自身如何恰當(dāng)?shù)伢w認(rèn)和履踐自己的政治和社會角色。改善司法生態(tài)的最根本路徑在于建立以司法權(quán)威為核心的社會權(quán)威體系。在全面推進依法治國和深化司法改革的背景下,不僅需要提出和探索中國需要、應(yīng)當(dāng)有什么樣的司法,同時全社會也需要真切地關(guān)注和思考中國司法需要、應(yīng)當(dāng)有怎樣的外部生態(tài)。
關(guān)鍵詞:司法生態(tài) 司法權(quán)威 司法改革
3.余軍、張文(浙江大學(xué)光華法學(xué)院教授、浙江大學(xué)光華法學(xué)院博士研究生)
行政規(guī)范性文件司法審查權(quán)的實效性考察
內(nèi)容提要:通過對《最高人民法院公報》公布的14個涉及行政規(guī)范性文件司法審查案例的考察,可以發(fā)現(xiàn)這項由司法解釋創(chuàng)設(shè)的權(quán)力遭遇了嚴(yán)重的實效性問題。其原因在于:第一,由我國法院系統(tǒng)“政策實施型”制度邏輯、過度科層化的權(quán)力組織結(jié)構(gòu)和司法權(quán)的行政化等因素所決定的法官行為邏輯,導(dǎo)致了法院對行政規(guī)范性文件實施司法審查的能力存在不足;第二,這項權(quán)力本身面臨的正當(dāng)性、合法性疑問,則加劇了法官行使這一權(quán)力的消極程度。新行政訴訟法的施行,可以消解第二個方面的問題,但行政規(guī)范性文件司法審查機制中的諸多問題,仍有待于通過司法審查標(biāo)準(zhǔn)的完善乃至通過宏觀層面的司法制度改革予以解決。
關(guān)鍵詞:行政訴訟法 行政規(guī)范性文件 實效 司法審查
4.汪青松(西南政法大學(xué)民商法學(xué)院副教授)
主體制度民商合一的中國路徑
內(nèi)容提要:成文私法體系下所謂的“民商合一”與“民商分立”之區(qū)別只是表象,商事主體制度如何回歸融入民事基本法主體體系始終是大陸法系國家曾經(jīng)或依然面臨的共性問題。我國民法通則的主體制度設(shè)計先天不足,無法充分發(fā)揮對整個私法主體的統(tǒng)領(lǐng)功能,由此導(dǎo)致民事主體制度與商事主體制度形合實分,私法主體制度內(nèi)部難以實現(xiàn)邏輯自洽。民法典制定之啟動為主體制度的“納商入民”提供了契機,但既有的“自然人+法人”的二元構(gòu)造抑或引入“第三民事主體”的三元模式都在理論或?qū)嵺`上面臨障礙;趯χ袊(dāng)代私法理論與立法積淀的充分尊重所建立的“自然人+組織”的主體構(gòu)造,兼顧了分類體系的對稱性、周延性和開放性的統(tǒng)一,能夠為民法總則的主體制度設(shè)計提供一條有效實現(xiàn)“納商入民”的中國路徑,同時為未來新生商事主體的融入預(yù)留制度空間。
關(guān)鍵詞:民事主體 商事主體 法人 組織 民法總則
5.冉昊(中國社會科學(xué)院法學(xué)研究所副研究員)
反思財產(chǎn)法制建設(shè)中的“事前研究”方法
內(nèi)容提要:傳統(tǒng)法學(xué)通常遵循“事后研究”方法,依既定財產(chǎn)權(quán)類型和規(guī)范來解決糾紛,而上世紀(jì)興起并迅猛發(fā)展的法經(jīng)濟學(xué)則采用“事前研究”方法,在糾紛發(fā)生后通過效率論證來重新確定各個權(quán)利束的順位高下。但實際上,傳統(tǒng)法學(xué)的權(quán)利類型在“對物”與“對人”等名義差別下具有排他性范圍上的本質(zhì)差異,而“事前研究”方法借助于分析法學(xué)的“權(quán)利束”理解,將這種差別完全消隱,會導(dǎo)致各種權(quán)益排他性范圍的無序擴大,引起整個社會交往安全和收益安全秩序的偏差。從時代發(fā)展的動態(tài)過程來看,二者之差異其實無關(guān)正誤,而端在于時代要求從秩序安全向福利最大化的變遷。以此反觀,在我國從無到有的財產(chǎn)法制建設(shè)中,必須專注我們特殊的歷史起點,撇開各種炫目的流派、主張,依據(jù)常識展開真正的本土化思考;必須堅持“對物”財產(chǎn)權(quán)的系統(tǒng)理解,同時在其中設(shè)計充分的開放性進口,提高個案的效率。
關(guān)鍵詞:對物權(quán) 權(quán)利束 事前研究 信息成本 法經(jīng)濟學(xué)
6.徐滌宇(中南財經(jīng)政法大學(xué)法學(xué)院教授)
民事證明責(zé)任分配之解釋基準(zhǔn)——以物權(quán)法第106條為分析文本
內(nèi)容提要:就證明責(zé)任如何分配,學(xué)理上存在多種判斷基準(zhǔn),以至于引發(fā)不同的結(jié)論。以物權(quán)法第106條的證明責(zé)任問題為例,存在“善意推定說”、“善意要件之批評說”、“善意要件之肯定說”等學(xué)理爭議。就上述學(xué)說,需要回到法學(xué)方法論的立場進行評判。證明責(zé)任的確定,實際上是實體法規(guī)范的解釋問題,應(yīng)遵循當(dāng)代法解釋學(xué)以規(guī)范目的為核心的方法論。也即確定民事證明責(zé)任分配的法解釋學(xué)操作,應(yīng)當(dāng)以規(guī)范目的為其基準(zhǔn)。這種操作首先是綜合各種解釋方法,論證物權(quán)法第106條的規(guī)范目的;其次是從規(guī)范目的出發(fā)而非拘泥于法條的文義,重新對該條的證明責(zé)任分配進行確定,并在此基礎(chǔ)上對上述三種學(xué)說進行評判。這種分析路徑和論,不僅驗證了以規(guī)范目的為解釋基準(zhǔn)的方法論的可行性,而且也實現(xiàn)了證明責(zé)任問題與主流法學(xué)方法論的合流。
關(guān)鍵詞:善意取得 證明責(zé)任 規(guī)范目的 解釋基準(zhǔn)
7.任重(清華大學(xué)法學(xué)院助理教授)
擔(dān)保物權(quán)實現(xiàn)的程序標(biāo)的:實踐、識別與制度化
內(nèi)容提要:“無民事權(quán)益爭議”的界定是理解和適用擔(dān)保物權(quán)實現(xiàn)程序的難點。我國立法和司法實踐采取程序標(biāo)的與相關(guān)訴訟標(biāo)的的一元結(jié)構(gòu),其實質(zhì)是通過向非訟程序逃逸,擠壓被申請人的訴訟權(quán)利。以此為代表的訴訟案件非訟化趨勢與我國多年來為了擺脫“非訟化”的當(dāng)事人主義改革目標(biāo)背道而弛。為了將“無民事權(quán)益爭議”的法定標(biāo)準(zhǔn)落到實處,充分保障當(dāng)事人的訴訟權(quán)利,應(yīng)當(dāng)堅持非訟標(biāo)的與訴訟標(biāo)的的二元格局。非訟程序并不確認(rèn)民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系,而僅產(chǎn)生獲得執(zhí)行依據(jù)的訴訟法律效果。除了非實質(zhì)性異議以及程序性異議,其他民事權(quán)益爭議包括對其成立與否的判斷均應(yīng)通過訴訟程序加以解決。為了避免預(yù)決效力對后訴當(dāng)事人證明活動的不利影響以及節(jié)約司法資源,應(yīng)當(dāng)避免訴訟標(biāo)的與非訟標(biāo)的在審理范圍上的高度重合。以物權(quán)法第16條為參照,考慮到超短審限和審級特征,較為穩(wěn)妥的做法是將擔(dān)保物權(quán)實現(xiàn)程序的標(biāo)的原則上限于不動產(chǎn)抵押權(quán),例外認(rèn)可存在統(tǒng)一登記機構(gòu)實質(zhì)性審查和采取登記生效要件主義的權(quán)利質(zhì)權(quán),如上市公司股權(quán)質(zhì)權(quán)。
關(guān)鍵詞:擔(dān)保物權(quán) 非訟程序 民事權(quán)益爭議 訴訟標(biāo)的 事實預(yù)決效力
8.吳峻(中國社會科學(xué)院法學(xué)研究所助理研究員)
反不正當(dāng)競爭法一般條款的司法適用模式
內(nèi)容提要:一般條款為司法機關(guān)發(fā)展和充實反不正當(dāng)競爭法體系提供了重要的法律依據(jù)。在我國司法機關(guān)適用反不正當(dāng)競爭法第2條的實踐中,可以總結(jié)出三種案例類型。在獨立適用第2條的情形下,對于立足于權(quán)益保護還是直接適用一般條款所表述的原則來確立相關(guān)權(quán)益或原則,以最高人民法院為代表的司法機關(guān)在實踐中顯示出了某種搖擺不定,這直接導(dǎo)致了一般條款適用模式的缺乏,影響著整個反不正當(dāng)競爭法體系的確定性。總結(jié)我國司法實踐,回歸“海帶配額案”確立的第2條獨立適用的三條件,基于法律所保護權(quán)益來確定反不正當(dāng)競爭法一般條款的三步走適用模式,明確一般條款適用的二元化結(jié)構(gòu),確保當(dāng)事人的合理預(yù)期,這將為反不正當(dāng)競爭法的修訂及其進一步發(fā)展,提供堅實的司法實踐基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞:反不正當(dāng)競爭法 一般條款 適用模式 具體化
9.付立慶(中國人民大學(xué)刑事法律科學(xué)研究中心副教授)
被害人因受騙而同意的法律效果
內(nèi)容提要:被害人同意阻卻犯罪成立的根據(jù),是相應(yīng)法益失去了“要保護性”。在判斷被害人因受騙而作出的同意是否有效時,法益關(guān)系錯誤說提供了合理的思考方向,總體上值得堅持。但是,這一學(xué)說在特定場合面臨質(zhì)疑。因此,恰當(dāng)界定“法益關(guān)系”的范圍、類型,明確其理論定位是十分重要的。法益關(guān)系錯誤說為判斷同意是否有效提供了第一道篩選機制。在不存在法益關(guān)系錯誤時,雖然可以推定同意有效,但例外地也可能因為該同意欠缺任意性而導(dǎo)致同意最終無效。以法益關(guān)系錯誤為基礎(chǔ)、以客觀判斷任意性之有無為實質(zhì)的客觀真意說,是對既有理論的繼承和發(fā)展,具有重要的刑法解釋學(xué)意義。
關(guān)鍵詞:被害人同意 法益關(guān)系錯誤 任意性 客觀真意
10.李昌盛(西南政法大學(xué)訴訟法與司法改革研究中心副教授)
積極抗辯事由的證明責(zé)任:誤解與澄清
內(nèi)容提要:近年來,國內(nèi)有學(xué)者主張應(yīng)當(dāng)將所謂“積極抗辯事由”的證明責(zé)任分配給被告人,認(rèn)為這種分配機制不僅契合“誰主張,誰舉證”的證明責(zé)任分配原理和“由容易舉證者舉證”的證明政策,而且符合當(dāng)前法治成熟國家的普遍做法。但是,這些觀點不僅在比較法上存在嚴(yán)重誤解,而且沒有認(rèn)識到刑事證明責(zé)任的特殊性,更缺乏對我國法律和實踐的充分關(guān)照,因此,這些觀點不足以成為要求我國刑事訴訟中的被告人承擔(dān)積極抗辯事由證明責(zé)任的依據(jù)。相反,由于存在因客觀敗訴風(fēng)險而導(dǎo)致的證明必要,當(dāng)下亟需強化對被告人辯護權(quán)的保障以及司法機關(guān)的“照顧義務(wù)”,而不是要求被告人承擔(dān)積極抗辯事由的證明責(zé)任。
關(guān)鍵詞:積極抗辯事由 證明責(zé)任 說服責(zé)任 提供證據(jù)責(zé)任 證明必要
11.李啟成(北京大學(xué)法學(xué)院副教授)
法律繼受中的“制度器物化”批判——以近代中國司法制度設(shè)計思路為中心
內(nèi)容提要:在帝制中國,君遵君道,臣盡臣道,相互合作,共同構(gòu)成“治道”。它只有職能分工,不存在權(quán)力分立。司法是各級官府的核心職能,用“司法官兼理行政”比“行政官兼理司法”歸納官府職能更準(zhǔn)確。在近代法律繼受過程中,改革者將傳統(tǒng)衙署歸于行政范疇,新設(shè)各級審判衙門,考選合格的法官行使司法權(quán)。這種忽略固有治道的制度創(chuàng)設(shè)具有明顯的“制度器物化”特征。繼受主體缺乏國族自覺,直接導(dǎo)致近代司法權(quán)威難以真正確立,妨礙從功能和精神層面進行理想的法律繼受。
關(guān)鍵詞:制度器物化 國族自覺 司法權(quán)威 法律繼受
